Действия по принятию наследства подчиняются определенным требованиям: во-первых, принятие наследства должно быть безоговорочным и безусловным ("да" или "нет", без каких-либо условий и оговорок); во-вторых, не допускается принятие части наследства. Именно при принятии наследства действует принцип универсальности правопреемства: принятие части наследства означает принятие всего наследства. Но этот принцип действует в пределах одного основания наследования. Если же наследник призывается к наследству по двум или нескольким основаниям, он может принять наследство по одному, нескольким или всем основаниям (например, если по завещанию наследодатель оставил внуку автомобиль, а все другое его имущество переходит к наследникам по закону, в число которых входит по праву представления тот же внук, последний вправе принять наследство, как по завещанию, так и по закону, либо принять наследство по одному из оснований: только автомобиль по завещанию либо только долю в другом имуществе по закону).
Акт принятия наследства — это односторонняя сделка, которую должен совершить каждый из наследников, желающий приобрести наследство. Если один из наследников принял наследство, это не означает, что приняли наследство и остальные, призванные к наследованию наследники (п. 3 ст. 1152 ГК РФ).
Существуют два способа принятия наследства, и они соответствуют тем, что были установлены и ранее действовавшим законодательством.
Первый способ — это подача наследником заявления о принятии наследства нотариусу или должностному лицу, которые в соответствии с законом вправе выдавать свидетельство о праве на наследство (по действующему законодательству такое право, кроме нотариуса, предоставлено лишь должностным лицам консульских учреждений Российской Федерации — ст. 38 Основ законодательства о нотариате).
Наследник может подать названным лицам заявление только о выдаче свидетельства о праве на наследство. В этом случае заявление выполняет две функции: оно подтверждает желание наследника принять наследство, а также служит основанием для выдачи ему свидетельства о праве на наследство.
Принятие наследства допускается и через представителя. В качестве представителя в данном случае может выступать лицо, действующее по доверенности наследника, в которой специально предусмотрено полномочие представителя на принятие наследства.
Второй способ выражается в так называемом "фактическом принятии" наследства. По новому законодательству этот способ имеет более широкое содержание. В ст. 1153 дан примерный перечень действий наследника, которые рассматриваются как конклюдентные, то есть свидетельствующие о желании наследника принять наследство. О фактическом принятии наследства может свидетельствовать следующее: наследник вступил во владение или управление наследственным имуществом (продолжает проживать в принадлежавшем наследодателю доме, обрабатывать садовый участок, вселился в помещение, в котором ранее проживал наследодатель, перевез к себе вещи (часть вещей) наследодателя, взял документы и ключи от принадлежавшего наследодателю автомобиля, сберегательную книжку, потребовал квартирную плату у нанимателя, принадлежавшего наследодателю жилого помещения, начал ремонт квартиры и т. п.); принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств других лиц (потребовал провести опись наследственного имущества, оборудовал дачу охранной сигнализацией, обратился в суд с заявлением о приостановлении дела по иску, заявленному наследодателем о выселении лиц, занявших его квартиру, и т.п.); произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества (оплатил коммунальные услуги, страховые платежи, внес плату за пользование телефоном и т. п.); оплатилза свой счет долги наследодателя либо потребовал от должников наследодателя возврата долга.
Совершение указанных действий является лишь презумпцией принятия наследства, то есть они свидетельствуют о фактическом принятии наследства, если наследник не докажет, что он, совершая соответствующие действия, не имел намерения принимать наследство (п. 2 ст. 1153). Например, совершеннолетний сын после смерти отца остался проживать в принадлежавшем отцу доме, оплатил коммунальные услуги, но не собирался принимать наследство, желая, чтобы единственным собственником дома стала мать; либо один из наследников после похорон наследодателя взял на память об умершем какую-либо его вещь без намерения принимать наследство.
Может сложиться и иная ситуация, когда лица, фактически принявшие наследство (например, взяли часть вещей наследодателя, начали обрабатывать земельный участок), не могут подтвердить данный факт путем представления нотариусу необходимых доказательств (как правило, документов). В этих случаях наследник вправе обратиться в суд с заявлением об установлении факта принятия наследства (ст. 264-268 ГПК РФ). Решение об установлении факта принятия наследства служит основанием для выдачи нотариусом свидетельства о праве на наследство.
Новым законодательством, как и ранее, предусмотрен общий срок — 6 месяцев, который исчисляется со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1154 ГК РФ).
Призванные к наследованию наследники могут по разным причинам не принять наследство (умереть, не успев принять наследство, не заявить о своем желании принять наследство, отказаться от принятия наследства и др.). В этих случаях право на принятие наследства переходит к другим наследникам. В части третьей ГК РФ по-новому решен вопрос о сроках, в пределах которых эти наследники могут принять наследство.
Ранее все без исключения наследники, призываемые к наследству в связи с непринятием наследства другими наследниками, имели возможность принять наследство в течение оставшейся части срока для принятия наследства, но если эта часть срока была менее трех месяцев, она удлинялась до трех месяцев.
По новому законодательству срок в подобных случаях устанавливается и исчисляется в зависимости от причины, по которой основной наследник, призванный к наследованию, не принимает наследство.
Если право наследования возникает у других лиц вследствие отказа от наследства всех призванных наследников, либо вследствие отстранения их от наследования по причине недостойности, призываемые к наследству другие лица вправе принять наследство также в течение шести месяцев, однако этот шестимесячный срок исчисляется со дня возникновения у них права на принятие наследства, а не со дня открытия наследства.
Во всех иных случаях отпадения призванных к наследованию наследников другие лица могут принять наследство в течение трех месяцев, причем этот срок всегда исчисляется со дня окончанияшестимесячного срока, установленного для принятия наследства призванными к наследству наследниками. Срок принятия наследства не является пресекательным, то есть пропуск этого срока не погашает само право на принятие наследства. Наследство может быть принято, и после истечения срока.
В новом законодательстве, как и ранее, установлены два случая, при которых наследство может быть принято и тогда, когда срок пропущен. При этом речь идет о пропуске, как общего шестимесячного срока, так и срока, установленного для принятия наследства другими лицами в случае отпадения призванных наследников.
Первый случай: срок может быть восстановлен судом. При этом в новом законодательстве, в отличие от ранее действовавшего, достаточно подробно и четко определены условия, при которых срок может быть восстановлен, а также порядок и последствия такого восстановления (ст. 1155 ГК РФ).
Дело в том, что терминология ранее действовавшей по этому поводу нормы, в которой шла речь о "продлении срока для принятия наследства" (ст. 547 ГК РСФСР), создавала возможность в правоприменительной практике по-разному толковать порядок "продления срока". Нередко суды ограничивались только продлением срока, предоставляя наследникам право обращаться к нотариусу по поводу оформления наследства.
В новом законодательстве, во-первых, говорится о праве суда на "восстановление", а не на "продление" срока принятия наследства; во-вторых, прямо указано, что суд, восстановив срок, одновременно признает наследника принявшим наследство и определяет доли наследников в наследственном имуществе, а при необходимости решает вопрос о взыскании в пользу такого наследника причитающегося ему имущества; в-третьих, решение о восстановлении срока суд может принять лишь при условии что наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства (о смерти наследодателя) либо, хотя и знал, но по уважительным причинам не мог принять наследство в установленный срок. Непременным условием для восстановления является и то, что наследник, пропустивший срок, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска срока отпали), есть после того как он узнал о смерти наследодателя либо после того как он вышел из больницы, возвратился из длительной командировки и т п.).
Второй случай: наследство может быть принято пропустившими срок наследниками и без обращения в суд. Это может произойти лишь при условии, что все наследники, принявшие наследство, дадут на это письменное согласие. Не имеет значения, по прошествии какого срока дается такое согласие, а также оформлены или нет наследственные права прививших наследство наследников (получено ли наследниками свидетельство о праве на наследство, произведена ли государственная регистрация, если идет речь о наследовании недвижимости). Такая возможность принятия наследства после истечения срока с согласия других наследников была, предусмотрев и ранее. Однако в части третьей ГК РФ порядок восстановления срока в принявшем случае регламентирован подробно и по-новому. Специально предусмотрено, во-первых, что подпись наследника на заявлении о согласии на восстановление срока, если оно дается не в присутствии нотариуса, должна быть определенным образом засвидетельствована (нотариусом либо должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия, либо лицом, уполномоченным удостоверять доверенности), во-вторых, что, если додачи согласия на восстановление срока наследники уже получили свидетельство о праве на наследство, нотариус своим постановлением аннулирует такое свидетельство и выдает новое (по ранее действовавшему законодательству выданное свидетельство во всех случаях могло быть признано недействительным только по решению суда). Если на основании ранее выданного свидетельства о праве наследования недвижимого имущества уже была произведена государственная регистрация, постановление нотариуса об аннулировании такого свидетельства и новое свидетельство служат основанием для внесения соответствующих изменений о государственной регистрации.
При принятии наследства после истечении срока (вне зависимости от того, каким способом срок был восстановлен) может сложиться ситуация, когда наследники, принявшие наследство в срок, полностью или частично распорядились наследственным имуществом. Именно для такой ситуации предусмотрены определенные последствия. Права наследника, которому восстановлен срок на принятие наследства, на получение причитающегося ему наследства регулируется нормами ГК РФ, посвященными обязательствам вследствие неосновательного обогащения (ст. 1104, 1105, 1107 и 1108). Это означает, что наследнику должно быть передано все причитающееся ему имущество, которое сохранилось в натуре. В случае невозможности передать имущество в натуре ему должна быть возмещена действительная стоимость этого имущества на момент его открытия.
Так, на основании свидетельства о праве на наследство производится государственная регистрация недвижимости и наследнику выдается свидетельство о праве собственности, регистрируются на нового собственника транспортные средства. На основании свидетельства о праве на наследство наследник может получить деньги с вклада в банке, потребовать выплаты компенсации пая умершего участника ООО и т. п.
Получение свидетельства о праве на наследство — это право, а не обязанность наследника. Поэтому свидетельство выдается только по заявлению наследника.
Если после выдачи свидетельства о праве на наследство обнаружилось наследственное имущество, не включенное в дополнительное свидетельство, на это имущество выдается дополнительное свидетельство.
Свидетельство о праве на наследстве может быть получено в любое время после истечения шести месяцев со дня открытия наследства.
В определенных случаях, как и ранее, допускается выдача свидетельства до истечения шести месяцев. Это может произойти, если нотариусу представлены достоверные данные о том, что кроме наследников, обратившихся за выдачей свидетельства досрочно, иных наследников, имеющих право на наследство нет.
Если к наследованию может быть призван ребенок, зачатый при жизни наследодателя, но еще не родившийся ко дню его смерти, выдача свидетельства о праве на наследство должна быть приостановлена. Выдача свидетельства приостанавливается и по определению суда, на разрешении которого находится спор о наследстве.
В новом ГК РФ достаточно подробно по сравнению с ранее действовавшим законодательствам урегулирована охрана наследственного имущества. В ряде случаев установлены и новые правила. Нередко после открытия наследства и до принятия его наследниками возникает необходимость в осуществлении мер как для обеспечения сохранности наследственного имущества, так и для управления им. Принять меры по охране наследственного имущества и управлению им обязаны нотариус по месту открытия наследства, должностные лица органов исполнительной власти и консульских учреждений, а также назначенный завещателем исполнитель завещания. Меры принимаются нотариусом по заявлению одного или нескольких наследников, исполнителя завещания, органа местного самоуправления, органа опеки и попечительства и других лиц, заинтересованных в охране наследственного имущества (отказополучателей, кредиторов наследодателя и др.). Сохраняет свое действие и норма Основ законодательства о нотариате, предусматривающая, что меры по охране наследственного имущества могут быть приняты нотариусом и по собственной инициативе 1 .
Для охраны наследства используются следующие меры. Нотариус в присутствии двух свидетелей производит опись наследственного имущества. При производстве описи могут присутствовать наследники, исполнитель завещания, представители органов опеки и попечительства. Оценка наследственного имущества производится по заявлению наследников или исполнителя завещания (в определенных случаях представителей органов опеки и попечительства) в соответствии с их соглашением. Если соглашение не достигнуто, привлекается независимый оценщик. Его услуги оплачиваются лицом, потребовавшим такой оценки, но впоследствии расходы распределяются между всеми наследниками пропорционально полученным ими долям.
Деньги, входящие в состав наследственного имущества, вносятся в депозит нотариуса, валютные ценности, драгоценные металлы и камни и изделия из них, ценные бумаги передаются банку по договору на хранение.
Все остальное имущество, не требующее управления, передается на хранение кому-либо из наследников либо
В новом законодательстве, как и ранее, в составе наследства выделяется имущество, которое требует управления. В качестве такого имущества в ГК РСФСР назывался «жилой дом и т.п.» (ст. 556) . К этому имуществу назначался хранитель (опекун), причем порядок передачи имущества хранителю (опекуну), а также обязанности последнего раскрыты не были.
Хранители, опекун и другие лица, которым передано на хранение наследственное имущество, предупреждаются об ответственности за растрату, отчуждение или сокрытие наследственного имущества и за причиненные наследникам убытки1 .
В новом ГК РФ в составе наследственного имущества, требующего управления, названы "предприятие, доля в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества, ценные бумаги, исключительные права и иное" (ст. 1173).
Вполне естественно, что и режим управления таким имуществом должен быть иным. Установлено, что по поводу этого имущества заключается договор доверительного управления (ст. 1173).
Стороной в этом договоре в качестве учредителя выступает нотариус или назначенный наследодателем исполнитель завещания (душеприказчик).
К регулированию этого договора применяются нормы главы 53 ГК РФ "Доверительное управление имуществом".
По договору доверительного управления нотариус (душеприказчик) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок (как правило, в пределах шести месяцев либо в пределах более длительного срока, установленного для принятия наследства) в доверительное управление имущество, а доверительный управляющий обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах наследников. Доверительным управляющим согласно п. 1 ст. 1015 ГК РФ может быть индивидуальный предприниматель или коммерческая организация (кроме унитарного предприятия), а также гражданин или некоммерческая организация (за исключением учреждения).
Хранение, а также доверительное управление наследственным имуществом, если иное не предусмотрено договором, осуществляется на возмездных условиях. Оплата определяется по соглашению сторон. Однако предельные размеры вознаграждения должны быть установлены Правительством РФ.
Если наследственное имущество по закону или по завещанию переходит к нескольким наследникам, то оно принадлежит им на праве общей долевой собственности. Владение, пользование и распоряжение этим имуществом осуществляется наследниками в соответствии с нормами ГК РФ, регулирующими общую долевую собственность (ст.246-251,255). Однако по поводу раздела наследственного имущества в части третьей Кодекса содержатся новые нормы, устанавливающие специальные правила такого раздела. Применение этих специальных правил ограничено сроком: наследство может быть разделено с учетом специальных правил в течение трех лет со дня открытия наследства (ст. 1164).
Установленные правила раздела наследственного имущества сводятся к следующему. Как и ранее, раздел наследственного имущества может быть произведен по соглашению наследников. При отсутствии соглашения раздел по общим правилам производится в судебном порядке.
В ГК РФ специально предусмотрен порядок заключения соглашения о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество. Соглашение о разделе между наследниками такого имущества либо о выделении доли одного или нескольких наследников может быть заключено как до, так и после государственной регистрации прав на недвижимое имущество, и но только после выдачи свидетельства о праве наследство.
Если государственная регистрация на основании свидетельства о праве на наследство не произведена, то она производится на основании соглашения о разделе и свидетельства о праве на наследство. Если же государственная регистрация была произведена до заключения соглашения, регистрационные органы обязаны внести изменения и произвести государственную регистрацию (то есть внести новую запись в реестр) уже на основании соглашения о разделе наследства.
Поскольку раздел наследственного имущества по соглашению между наследниками может и не соответствовать причитающимся им долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство, в Кодексе содержится норма, специально обращенная к органам, осуществляющим государственную регистрацию недвижимости. В ней предусмотрено, что несоответствие раздела наследства причитающимся наследникам долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство, не может выступать препятствием для государственной регистрации прав наследников на недвижимое имущество на основании соглашения.
В ГК РФ включены нормы, направленные на охрану интересов не родившегося наследника, а также несовершеннолетних детей, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан при разделе наследственного имущества. В этих целях установлено, что при наличии зачатого, но не родившегося наследника раздел наследственного имущества до его рождения
29-04-2015, 04:54