Наследование по завещанию

произведен быть не может. При нали­чии несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных наследни­ков их опекуны не вправе заключать соглашение о разделе наследственного иму­щества, а попечители — давать согласие на заключение такого соглашения без предварительного согласия органов опеки и попечительства. В отношении несо­вершеннолетних наследников это ограничение распространяется и на их роди­телей.

Новая норма устанавливает особый режим раздела неделимых вещей, входящих в состав наследственного имущества. Особенности раздела такого наследственного имущества сводятся к следующему.

Если наследник вместе с наследодателем был сособственником неделимой ве­щи, при разделе наследственного имущества он имеет преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли этой вещи перед наследниками, ко­торые не являлись участниками общей собственности. При этом не имеет значе­ния, пользовался он этой вещью или нет. Например, после смерти наследода­тельницы к наследству были призваны ее супруг, дочь и сын (дети от первого брака). В состав наследства входила и однокомнатная квартира, которая при жиз­ни наследодательницы была приватизирована в общую собственность супругов. При разделе наследства (1/2 квартиры) преимущественное право на получение всей квартиры в счет своей наследственной доли принадлежит супругу умершей. Если ни один из наследников не являлся участником общей собственности на неделимую вещь, преимущественное право на получение при разделе наследствен­ного имущества этой вещи принадлежит тому из наследников, кто при жизни на­следодателя постоянно ею пользовался. Так, при разделе наследственного имуще­ства, в состав которого входит принадлежавший наследодателю автомобиль, пре­имущественное право на получение автомобиля принадлежит тому из наследни­ков, кто пользовался этим автомобилем на основании выданной ему наследодате­лем доверенности на право управления.

Если речь идет о разделе жилого помещения, которое невозможно разделить в натуре и ни один из наследников не был участником общей собственности на это помещение, преимущественное право при его разделе имеет тот из наследников, кто проживал в указанном помещении ко дню открытия наследства и не имеет иного жилого помещения.

Установлен особый порядок раздела наследства, в состав которого входят предметы обычной домашней обстановки и обихода. В новом законодательстве особый режим раздела заменил особый режим наследования. Как уже было отме­чено, ранее предметы обычной домашней обстановки и обихода, если они не были завещаны, переходили, независимо от их очереди и наследственной доли, к тем наследникам по закону, которые проживали совместно с наследодателем в тече­ние одного года до его смерти.

Отказавшись от этой нормы, новый ГК РФ все же выделил в составе наследст­венного имущества предметы домашней обстановки и обихода и установил, что наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодате­лем, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение этих предметов в счет своей наследственной доли.

В связи с этим, как и ранее, возникнет необходимость определить, какое имен­но имущество относится к предметам домашней обстановки и обихода. Перечня таких предметов нет, и вряд ли он может быть установлен. Нотариальная и судеб­ная практика выработали определенный подход к решению данной проблемы. Как правило, это вещи, которые используются в повседневной жизни для удовлетворе­ния бытовых нужд (мебель, посуда, холодильник, телевизор и др.). Не относятся к предметам домашней обстановки и обихода антикварные предметы, произведения искусства, представляющие художественную, историческую и иную ценность, до­машние библиотеки, коллекции, а также все, что принято относить к "предметам роскоши": драгоценные металлы и камни, изделия из них. Не относятся к предме­там домашней обстановки и обихода личные вещи умершего, предметы, которые он использовал для профессиональной деятельности. Кроме того, в случае спора о составе предметов «домашней обстановки и обихода» судам рекомендовано учитывать конкретные обстоятельства, а также местные обычаи (см. постановления Пленума Верховного Суда РФ по делам о наследовании).

Наследники, имеющие преимущественнее право, могут получить соответст­вующее имущество только в счет своей наследственной доли. Однако чаще всего при осуществлении преимущественного права выявляется несоразмерность на­следственного имущества, которое может перейти к наследнику, его наследственной доле. В Кодексе предусмотрено специальное решение для этих случаев. Возникшая несоразмерность устраняется передачей остальным наследникам другого имущества из состава наследства (например, наследник, получив при разделе следственного имущества однокомнатную квартиру, передает другим наследникам свою долю в праве на автомобиль, на денежный вклад и т.п.). Однако если другого наследственного имущества недостаточно, наследникам может быть предоставлена иная компенсация, в том числе и в виде выплаты определенной денежной суммы. Для последнего случая в ГК РФ включены нормы, которые охраняют интересы других наследников, гарантируя получение ими компенсации. Установлено, что, если иное не предусмотрено соглашением между всеми наследниками, осуществление наследником преимущественного права при разделе имущества возможно лишь после предоставления им соответствующей компенсации другим наследникам (ст. 1170).

Во всех случаях, когда наследник по ка­кой-либо причине не принимает наследство (не подает заявление о принятии на­следства и не совершает действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства, отказывается от наследства, отстраняется от наследства как недостойный, не вправе наследовать в связи с признанием завещания, которое составлено в его пользу, недействительным и др.), его доля переходит к другим наследникам по определенным правилам в порядке приращения (ст. 1161 ГК РФ).

Так, при отсутствии завещания, либо если завещано не все, а только часть имущества, доля отпавшего наследника переходит к наследникам, призванным к наследованию по закону, и распределяется между ними пропорционально их до­лям в наследственном имуществе. Если же завещано все имущество, доля отпав­шего наследника переходит к остальным наследникам по завещанию и распреде­ляется пропорционально их долям, указанным в завещании.

Например, если после смерти наследодателя из призванных к наследованию по закону его жены, сына и двух внуков (дети его дочери, умершей до смерти наследодателя) сын отказался от наследства, его доля, составляющая 1/3 наслед­ственного имущества, будет распределена между оставшимися наследниками сле­дующим образом: жена получит 1/2 наследства, а внуки по 1/4 каждый. Другая ситуация: наследодатель из принадлежавшего ему имущества распорядился только квартирой, оставив завещание на нее в пользу жены и пасынка в равных долях. Если пасынок не примет наследство, его доля (1/2 квартиры) перейдет к наслед­никам по закону, в число которых будет включена и жена. Еще одна ситуация: наследодатель завещал все свое имущество двум сыновьям от первого брака. В случае отпадения от наследования одного из сыновей другой будет наследовать все имущество, несмотря на то, что у наследодателя есть наследники по закону: вторая жена и совершеннолетняя дочь от второго брака.

Приращение долей не происходит, если отпавшему наследнику по закону или по завещанию подназначен другой наследник. В этом случае доля отпавшего на­следника перейдет к подназначенному наследнику.

Поскольку отказ от наследства является односторонней сделкой, он может быть признан недействительным.

В этом случае сохраняет свое значение п. 13 постановления Пленума Верхов­ного Суда РФ "О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследо­вании". В нем специально разъяснено, что при рассмотрении дел о признании отказа от наследства недействительным суды должны учитывать, что такой отказ может быть признан недействительным как в результате нарушения специальных требований законодательства о наследовании, так и по общим основаниям, влеку­щим недействительность сделок. Например, отказ может быть признан недействи­тельным и в случае, если в доверенности представителя не было специально ого­ворено его право отказаться от наследства, и в случае, если в момент совершения отказа наследник не отдавал отчет своим действиям, действовал под влиянием угрозы и т. п.

В новом ГК РФ сохранен принцип, согласно которому каждый из наследников, принявшихнаследство, отвечает по долгам наследодателя в пределах действительной стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Это относится и к государству, к которому в порядке наследования переходит выморочное имущество.

Однако в отношении порядка и сроков ответственности наследников по долгам наследодателя действующим законодательством установлены совершенно новые правила.

Ранее все кредиторы наследодателя, независимо от срока погашения долга, обязаны были в течение шести месяцев со дня открытия наследства предъявить свои претензии, либо принявшим наследство наследникам, либо исполнителю завещания, либо нотариусу по месту открытия наследства, или предъявить иск в суде к наследственному имуществу 1 .

Не предъявление претензии в указанный срок влекло утрату кредитором права требования этого долга после принятия наследства наследниками. Названный срок не подлежал ни восстановлению, ни перерыву, ни приостановлению.

Приведенная норма была направлена на защиту интересов наследников, кото­рые к окончанию срока на принятие наследства могли точно знать о наличии дол­гов, о соотношении размера долга и размера наследства и т. п. Кредиторы же ут­рачивали право на требование долга даже в том случае, если не предъявили пре­тензию, либо не знали и не должны были знать о смерти должника, либо по иной уважительной причине.Нормы части третьей ГК РФ сформулированы иначе, с учетом необходимости защиты не только наследников, но и кредиторов.

Новые правила сводятся к следующему:

во-первых, установлена солидарная ответственность принявших наследство на­следников по долгам наследодателя. Это означает, что требование о погашении долга может быть заявлено кредиторами как ко всем наследникам, так и к любому из них (ст. 323 ГК РФ). Наследник, к которому обращено требование кредитора, обязан удовлетворить это требование в пределах стоимости перешедшего к нему имущества.

Однако поскольку имущественные обязанности наследодателя входят в наследство, составляя его пассив, они распределяются между наследниками в тех же долях, что и актив наследства. Поэтому наследнику, погасившему долги хотя и в пределах полученного им наследственного имущества, но в размере, превышаю­щем его долю в пассиве наследства, другие наследники должны возместить из­лишне выплаченное в погашение долга (ст. 325).

Поскольку в практике по поводу ответственности по долгам в ситуации, когда наследники принимают два наследства (основное и в порядке наследственной трансмиссии), не было единообразия, в новом ГК РФ данному вопросу посвящена специальная норма. Эта норма исходит из того, что к наследнику переходят два самостоятельных наследства и он отвечает по долгам каждого из наследодателей только в пределах того имущества, которое принадлежало каждому из них (п. 2 ст. 1175) 1 .

И наконец, очень серьезные новеллы содержатся в нормах, закрепляющих сро­ки для предъявления требований кредиторами.

Кредиторы наследодателя вправе предъявить требование к принявшим наслед­ство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соот­ветствующих требований. Эта норма исходит из общего правила о том, что перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока исковой давности и порядка его исчисления (ст. 201 ГК РФ). Так, если наследодатель, заключив договор займа сроком на два года, умер спустя год после заключения договора, обязательство не прекращается. Сто­роной в договоре займа становится наследник, который обязан выплатить долг по наступлении установленного в договоре срока. Если долг не выплачен, кредитор вправе предъявить свои требования к наследнику в пределах срока исковой давно­сти (трех лет). Другой вариант, когда наследодатель умер после наступления сро­ка возврата долга: в такой ситуации кредитор, который вправе был потребовать уплаты долга с наследодателя при его жизни, в случае смерти наследодателя может предъявить требование к наследникам, но в пределах оставшегося срока иско­вой давности, который исчисляется со дня, когда кредитор узнал или должен был узнать о нарушении своего права, — в данном случае со дня наступления срока платежа.

Требования кредиторов могут быть предъявлены как к наследникам, приняв­шим наследство, так и до принятия ими наследства — к исполнителю завещания или к наследственному имуществу (то есть в суд).

Однако в интересах наследников права кредиторов на взыскание с наследников долгов наследодателя ограничены: установленный для предъявления требований срок, хотя он и назван сроком исковой давности, имеет свои особенности: он не подлежит восстановлению, перерыву или приостановлению.

Впервые на законо­дательном уровне для случая перехода права на принятие наследства использован термин "на­следственная трансмиссия" (ранее он встречался лишь в правовой литературе и в судебной практике)1 . Речь идет о ситуации, когда наследник, призванный к насле­дованию по закону или по завещанию, умирает после открытия наследства, не успев принять его в установленный срок. В этом случае неосуществленное право на принятие наследства переходит к наследникам умершего (умерший наследник в этих отношениях именуется "трансмиттентом", а лицо, к которому переходит его право на принятие наследства, — "трансмиссаром"). Кроме того, после смерти на­следника, не успевшего принять наследство (трансмиттента), также может от­крыться наследство.

Таким образом, после смерти трансмиттента (второго наследодателя) его на­следники имеют право на принятие в порядке наследования принадлежавшего ему имущества и, кроме этого, в качестве трансмиссаров — на осуществление его права, на принятие наследства. Каждое из прав имеет самостоятельное значение. В Кодексе специально подчеркнуто, что право на принятие наследства в порядке на­следственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти наследника, не успевшего принять наследство.

Это означает, что каждый из наследников может принять наследство после умершего трансмиттента (второго наследодателя) и отказаться от принятия на­следства в порядке наследственной трансмиссии (после первого наследодателя), либо принять наследство в порядке наследственной трансмиссии и отказаться от принятия наследства после трансмиттента, либо принять то и другое наследство, либо вообще отказаться от наследования.

Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии может перейти к наследникам умершего наследника (трансмиттента) либо по закону, либо по завещанию. Наследники по закону призываются к наследованию в поряд­ке наследственной трансмиссии как в том случае, когда умерший наследник не составил завещание, так и тогда, когда он, составив завещание, распорядился только частью принадлежавшего ему имущества. Если же все имущество было завещано, то и право на принятие наследства переходит к наследникам по заве­щанию. Поскольку речь идет о двух наследствах, способы принятия наследства и сроки принятия наследства должны быть соблюдены наследниками применительно к каждому из наследств.

Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии должно быть осуществлено в пределах общего срока: шести месяцев со дня смерти первого наследодателя.

Если срок составляет менее трех месяцев, (наследник умер через четыре месяца после смерти наследодателя, не выразив волю на принятие наследства), этот срок удлиняется до трех месяцев. В случае пропуска данный срок также может быть восстановлен.

Если наследник по каким-либо причинам не примет наследство в порядке на­следственной трансмиссии, это наследство переходит к наследникам первого на­следодателя.

Как уже отмечалось ранее, право на обязательную долю в наследстве как лич­ное предоставление не может переходить по наследству в порядке наследственной трансмиссии.

Если наследник умер до истечения срока на принятие наследства, но успел со­вершить действия, подтверждающие или свидетельствующие о его намерении принять наследство, наследственное имущество первого наследодателя включается в состав наследства умершего наследника и наследуется по общим правилам.

Наследник, не пожелавший принять наследство в уста­новленный для этого срок (не принявший наследство), может рассматриваться как отказавшийся от наследства (пассивный отказ).

Вместе с тем в ГК РФ, как и прежде, под отказом от наследства понимается совершение активных действий. Речь идет о подаче призванным к наследованию наследником заявления об отказе от наследства, то есть о совершении односто­ронней сделки (ст. 1159) 1 .

Заявление об отказе от наследства может быть подано нотариусу или должно­стному лицу, которые уполномочены на выдачу свидетельства о праве на наслед­ство (по действующему законодательству такое право, помимо нотариуса, предос­тавлено должностным лицам консульских учреждений). Заявление подается либо самим наследником лично, либо другим лицом, либо пересылается по почте. В двух последних случаях подпись наследника на заявлении должна быть удосто­верена либо нотариусом, либо должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия (имеются в виду должностные лица органов исполнитель­ной власти или консульских учреждений), либо должностным лицом, уполномо­ченным удостоверять доверенности (п. 3 ст. 185 ГК РФ). Заявление об отказе от наследства может быть подано и представителем наследника. В этих случаях в доверенности, на основании которой действует представитель, должно быть специ­ально предусмотрено такое полномочие. Для отказа от наследства законного представителя наследника (речь идет о родителях, усыновителях, опекунах и попечи­телях несовершеннолетних, а также об опекунах и попечителях лиц, признанных недееспособными или ограниченно дееспособными) доверенности не требуется, однако подать заявление об отказе от наследства они могут только после получе­ния разрешения на это органов опеки и попечительства.

Как и прежде, наследник может подать заявление об отказе от наследства в те­чение определенного времени. Однако в новом законодательстве нормы, устанав­ливающие срок отказа от наследства и порядок осуществления права на отказ, значительно отличаются от норм ранее действовавшего законодательства.

Если ранее был установлен единый срок для отказа от наследства — шесть ме­сяцев, то в новом Кодексе срок для отказа от наследства равен сроку на принятие наследства, то есть наследник вправе отказаться от наследства в тот же срок, что и принять наследство. И начало течения срока для отказа то же, что и для принятия наследства (ст. 1154).

Если ранее наследник, подавший заявление о принятии наследства либо о вы­даче свидетельства о праве на наследство, лишался права на отказ от наследства, то по новому законодательству право на подачу заявления об отказе сохраняется и тогда, когда наследник уже принял наследство (независимо от способа принятия). Например, наследник, подавший заявление о принятии наследства через два месяца после смерти наследодателя, может через четыре месяца


29-04-2015, 04:54


Страницы: 1 2 3 4 5 6
Разделы сайта