К числу имущественных авторских прав относится также право на перевод. В Законе "Об авторском праве и смежных правах" под исключительным правом автора на перевод как одну из форм использования произведений понимается закрепленная за автором или его правопреемниками возможность переводить на другой язык и использовать перевод произведения, а также право давать разрешение на перевод и использование перевода другими лицами. Зачастую авторы не занимаются переводом лично (так как это требует специальных знаний и на-выков) и поручают его другим лицам посредством заключения договора, осуществляя при этом право на перевод как право разрешать последний (что, правда, не распространяется на осуществление перевода в целях личного использования).
По вышеуказанному договору лицо, которому поручается перевод произведения с дальнейшим его использованием, обязано обеспечить качественный перевод и по просьбе автора представить последний для ознакомления. При этом от воли сторон зависит, например, наличие или отсутствие в договоре такого условия, как выбор и необходимость согласования с автором произведения кандидатуры переводчика. Автор также может согласно заключенному договору оставить за собой право вносить поправки (в виде исключений, изменений и дополнений) в произведение. Обычно согласие на перевод не несет исключительный характер (если в договоре не указано иное), и автор имеет возможность уступить право на перевод другим лицам. В случае несогласия автора с качеством перевода или нарушения других условий договора он может запретить использование выполненного перевода.
В законодательстве право на перевод закрепляется за автором и его правопреемниками на весь срок охраны произведения и, несмотря на предусмотренную статьей V Всемирной конвенции об авторском праве возможность введения во внутреннее законодательство механизма выдачи принудительных лицензий на перевод, кроме общих случаев свободного использования произведений, ничем не ограничено.
Теперь рассмотрим такое правомочие автора по использованию произведения, как право на переработку. Как и право на перевод, право на переработку предоставляет автору возможность переделывать, аранжировать или любым другим образом перерабатывать произведение (любого жанра, формы, вида – в любой другой вид, форму, жанр) самостоятельно или разрешать это другим лицам. Если же объектом авторских прав выступает программа для ЭВМ или база данных, то их переработка обозначается в законодательстве как модификация и представляет собой внесение любых изменений (за исключением изменений, которые вносятся исключительно в целях функционирования программы для ЭВМ или базы данных на конкретных технических средствах пользователя или под управлением конкретных его программ).
Несмотря на то что каждое переработанное произведение представляет собой отдельный объект авторского права, использовать его можно только при согласии автора исконного произведения, которое зачастую дается вместе с разрешением на перевод. Но при этом в договоре возможно наличие такого условия, как предварительное согласие автора с результатами переработки произведения, необходимого для дальнейшего использования последнего. В случае нарушения исключительного права на перевод автор может обратиться за его защитой в суд.
Как и в предыдущем .случае, право разрешать переработку после смерти автора в течение срока действия авторского права принадлежит его наследниками, а какие-либо другие ограничения отсутствуют.
Выше были рассмотрены наиболее типичные имущественные права авторов произведений науки, культуры и искусства. Но это далеко не полный перечень авторских правомочий по использованию произведений. Далее будут проанализированы имущественные права авторов, которые встречаются не так часто, как указанные выше. Следует учитывать то обстоятельство, что не все имущественные авторские права названы в Законе "Об авторском праве и смежных правах", но они вытекают из смысла п. 1 ст. 16, который гласит: "Автору принадлежат исключительные права на использование произведения в любой форме и любым способом".
Так, закон прямо указывает на имущественное право авторов на практическую реализацию проектов произведений архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства и дизайна, которая может осуществляться только с согласия их авторов. Данное право может рассматриваться как разновидность права на воспроизведение, так как соответствует его признакам (при практической реализации проекта меняется только объективная форма его выражения, в связи с чем права автора не ограничиваются самими проектами и сохраняются при их реализации). На повторную же реализацию проекта также требуется согласие автора или его правопреемника.
Согласно Закону "Об архитектурной деятельности в Российской Федерации" от 17 ноября 1995 г., Положению об авторском надзоре проектных организаций за строительством предприятий, зданий и сооружений, утвержденным постановлением Госстроя СССР от 15 апреля 1985 г. № 48 и др. автор принятого архитектурного проекта вправе участвовать в его реализации при разработке документации для строительства и при строительстве здания или сооружения, если иное не предусмотрено в договоре. При этом заказчик (застройщик) и подрядчик, реализующие архитектурный проект, должны привлекать автора проекта (имеющего лицензию архитектора) к участию в разработке проектной документации на строительство, а также к авторскому надзору за строительством на основании гражданско-правового договора между заказчиком и разработчиком проекта для контроля за соблюдением проекта.
В соответствии с п. 2 ст. 17 Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах" автор произведения изобразительного искусства имеет право на получение 5% от перепродажной цены произведения в каждом случае его публичной перепродажи по цене, превышающей предыдущую не менее чем на 20% (право следования), что обеспечивает защиту имущественных интересов автора при спекуляции его произведениями. Иначе говоря, право на получение части прибыли за перепродажу произведения как бы следует за произведением при перемене его владельцев.
По закону данное право распространяется только на оригиналы произведений изобразительного искусства, но не на его копии (кроме авторских), за исключением оригиналов рукописей литературных, драматических, музыкальных и иных произведений. Также это право действует только при публичной перепродаже произведений (через аукцион, художественный салон, магазин и т. д.), следующей за первой их продажей, при которой перешло (возмездно или безвозмездно) право собственности от автора к другому лицу. При этом перепродажа произведения должна осуществляться по цене, превышающей предыдущую не менее чем на 20%. Необходимо отметить еще и то обстоятельство, что данное право является неотчуждаемым и переходит только к наследникам автора по закону на срок действия авторского права, т.е. отказаться от последнего при жизни или завещать его автор не может. Благодаря этому автор защищен от принуждения к отказу от данного права и в случае своей смерти обеспечивает получение дохода членами его семьи, которые пользовались или могли пользоваться им.
Еще одно имущественное право, которое предусматривалось и до введения Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах" (ст. 479 ГК РСФСР 1964 г., ст. 135 Основ гражданского законодательства 1991 г.), - это право автора на вознаграждение за использование его произведения. В перечне авторских прав закона оно не указано, но поскольку автор вправе требовать выплаты ему вознаграждения за использование произведения в любой форме и любыми способами, отдельно от права на использование право на вознаграждение существовать не может, а потому выделять его в законе не имеет смысла.
С точки зрения науки содержание права автора на вознаграждение носит характер не вознаграждения за труд, оплачиваемый по его количеству и качеству, а цены за продажу произведения. Мнение о том, что предусмотренная законодательством выплата авторского гонорара за повторное использование произведений является доплатой за качество работы, большинство ученых не разделяют.
Существуют также и некие компромиссные взгляды на данный вопрос. Например, предлагают различать несколько форм авторского вознаграждения, в частности авторский гонорар, выплачиваемый авторам при использовании их произведений, заработную плату, которую получают за свой труд большинство создателей служебных произведений, и продажную цену произведений изобразительного искусства, передаваемых в собственность покупателей по договору купли -продажи.
Необходимо отметить и то обстоятельство, что по закону автору произведения предоставляется возможность (в каждом случае передачи им прав на использование произведения) требовать выплаты вознаграждения, кроме случаев, специально указанных в законе. Так, Л. в качестве составителя сборника стихов Б. Рогова заключила с издательством договор на издание указанного сборника. Издательство выпустило в свет однотомник стихов Б. Рогова, но от оплаты работы Л. по составлению сборника отказалось, сославшись на то, что согласно издательскому договору эта работа оплачена путем выплаты ей авторского гонорара как наследнице Б. Рогова. Л. предъявила к издательству иск о взыскании в ее пользу вознаграждения как автору сборника и о признании упомянутого условия в издательском договоре недействительным. Судебная коллегия по гражданским делам Ленинградского городского суда требования Л. удовлетворила. Было установлено, что истица — составитель сборника стихов Б. Рогова и имеет право на получение авторского вознаграждения как наследница Б.Рогова. При таких обстоятельствах судебная коллегия обоснованно пришла к выводу, чт ° включение в издательский договор условия о том, что авторское вознаграждение за составление сборника может быть включено в авторское вознаграждение наследника в случаях, когда наследник - составитель сборника, не соответствует закону. Таким образом, лицо, выступающее в качестве составителя сборника и в качестве наследника автора произведений, включенных в сборник, имеет право как на авторское вознаграждение за составление сборника, так и на авторское вознаграждение как наследник автора, чьи произведения включены в сборник. Эти права имеют разные юридические основания, и одно вознаграждение не может быть засчитано в счет другого.
Право на вознаграждение реализуется только в случае использования произведения и представляет собой не только право автора требовать соответствующих выплат, но и возможность оговорить размер, порядок, срок и другие условия получения вознаграждения, что обычно решается посредством заключения авторского договора. При использовании же служебного произведения права принадлежат лицу, с которым автор состоит в трудовых отношениях, - работодателю. Но в то же время в п. 2 ст. 14 Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах" предусмотрено, что "размер авторского вознаграждения за каждый вид использования служебного произведения и порядок его выплаты устанавливаются договором между автором и работодателем". Таким образом, существует возможность получения автором особого вознаграждения за использование работодателем его произведения (если только из их договора с работодателем не вытекает иное) за каждый вид такого использования. Данное правило также действует, например, при охране объектов интеллектуальной собственности (ст. 8 Патентного закона, ст. 7 Закона "О правовой охране топологий интегральных микросхем").
Согласно п. 2 ст. 14 Закона "Об авторском праве и смежных правах" автор служебного произведения вправе требовать получения особого вознаграждения, которое превосходит его обычную заработную плату и которое определено договором между автором и работодателем. Но в отличие от Патентного закона здесь не содержится конкретных указаний на те критерии, которыми нужно руководствоваться при определении размера авторского вознаграждения в случае разрешения возникшего спора, скажем, в суде. Можно лишь предположить, что размер вознаграждения должен быть соразмерен прибыли от использования произведения с учетом тех сумм, которые уже получены автором в качестве заработной платы. А если от использования произведения прибыль невелика или отсутствует, критериями определения размера вознаграждения выступают те минимальные ставки, которые установлены Постановлением Правительства РФ "О минимальных ставках авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и искусства" от 21 марта 1994 г. применительно к авторским договорам с учетом уже полученных авторами сумм.
Согласно п. 2 ст. 45 Закона "Об авторском праве и смежных правах" договоры, заключаемые авторами с организациями, управляющими имущественными правами на коллективной основе, не являются авторскими и на них не распространяются положения ст. 30-34 указанного закона. Подобные организации сами согласовывают с пользователями размер вознаграждения, осуществляют его сбор и распределяют между представляемыми ими обладателями авторских и смежных прав пропорционально фактическому использованию произведений и объектов смежных прав. Если по истечении трех лет с даты поступления вознаграждения на счет организации оно не будет востребовано авторами, организация вправе включить его в распределяемые суммы или обратить на другие цели в интересах представляемых ею обладателей авторских и смежных прав.
Отдельно ст. 26 Закона "Об авторском праве и смежных правах" предусматривает выплату авторского вознаграждения за воспроизведение аудиовизуальных произведений и звукозаписей в личных целях. Так как установить полный контроль за использованием таких произведений практически неосуществимо, то ст. 26 закрепляет правило, согласно которому вознаграждение за воспроизведение в указанных выше целях выплачивается изготовителями и импортерами оборудования (аудио- и видеомагнитофонов, иного оборудования) и материальных носителей (звуко- и (или) видеопленок и кассет, лазерных дисков, компакт-дисков, иных материальных носителей), используемых для такого воспроизведения. Размер вознаграждения и условия его выплаты определяются соглашениями между указанными изготовителями и импортерами, с одной стороны, и организациями, управляющими имущественными правами авторов, производителей фонограмм и исполнителей на коллективной основе, с другой стороны, а в случае, если стороны не достигнут такого соглашения, - специально уполномоченным органом РФ. Если оборудование и материальные носители являются предметом экспорта или не предназначены для использования в домашних условиях (профессиональное оборудование), их изготовители обязанностей по выплате вознаграждения не несут. Сбор и распределение рассматриваемого вознаграждения осуществляются одной из организаций, управляющих имущественными правами авторов, производителей фонограмм и исполнителей на коллективной основе, в соответствии с соглашением между ними. Если этим соглашением не предусмотрено иное, указанное вознаграждение распределяется в следующей пропорции: 40% - авторам, 30% - исполнителям, 30% - производителям фонограмм. Согласно Указу Президента РФ от 5 декабря 1998 г. № 1471 "О мерах по реализации прав авторов произведений, исполнителей и производителей фонограмм на вознаграждение за воспроизведение в личных целях аудиовизуальных произведений или звукозаписи произведения" с 1 февраля 1999 г. выпуск для свободного обращения ввозимых на территорию Российской Федерации оборудования и материальных носителей, используемых для воспроизведения в личных целях аудиовизуального произведения или звукозаписи произведения, должен осуществляться при условии выплаты участниками внешнеторговой деятельности - импортерами этих товаров вознаграждения авторам произведений, исполнителям и производителям фонограмм за воспроизведение в личных целях аудиовизуального произведения или звукозаписи произведения. В связи с этим Правительству РФ было поручено утвердить перечень оборудования и материальных носителей, применительно к которым импортеры этих товаров и отечественные изготовители выплачивают вознаграждение, предусмотренное ст. 26 Закона РФ "Об авторском праве и смежных правах", размер, а также порядок и условия выплаты вознаграждения, в случае если не будет достигнуто соглашение, предусмотренное абз. 3 п. 2 ст. 26 указанного закона.
В соответствии с п. 3 ст. 13 Закона "Об авторском праве и смежных правах" автор музыкального произведения (с текстом или без текста) имеет право на выплату специального вознаграждения за публичное исполнение его произведения при публичном исполнении аудиовизуального произведения, что является особым правом композитора, которое отличается от других его прав как соавтора. В качестве примера приведем такую ситуацию. По делу композитора В. (автора музыки к кинофильму "Остап") спор возник из-за того, что ни один из кинотеатров С.-Петербурга, в которых демонстрировался фильм, а также другие организации, причастные к его прокату, не стали приобретать у РАО лицензию на публичное исполнение музыкального произведения или заключать соответствующий договор с самим композитором. Северо-Западное отделение РАО в интересах композитора предъявило иски к ряду кинотеатров о взыскании авторского вознаграждения и (или) выплате денежной компенсации. Дела рассматривались несколькими районными судами С.-Петербурга, которые по разным основаниям (в частности, со ссылками на отсутствие у композитора подобного права, неисключительный характер данного права, переход всех прав композитора к изготовителю аудиовизуального произведения и т.п.) отказали в исках. Городской суд г. С.-Петербурга первоначально занял ту же позицию, однако после вмешательства прокуратуры наконец удовлетворил абсолютно бесспорное требование композитора.
При этом необходимо отметить, что данное право распространяется только на публичное исполнение аудиовизуальных произведений, поскольку именно это условие прямо указано в п. 3 ст. 13 Закона "Об авторском праве и смежных правах". Сказанное проиллюстрируем таким примером. В 1996 г. один из центральных телеканалов продемонстрировал кинофильмы "Пирамида", "Обычный человек", "Главный приз", в которых использовалась музыка композитора Ф. Российское авторское общество, членом которого является Ф., обратилось к руководству телеканала с требованием уплаты компенсации за бездоговорную передачу музыки Ф. в эфир, сославшись при этом на п. 3 ст. 13 и п. 5 ст. 49 Закона "Об авторском праве и смежных правах". В связи с тем, что данное требование не было выполнено, РАО обратилось с иском в суд. Последний признал требования РАО обоснованными и взыскал с телеканала компенсацию, тем самым смешав такие способы использования музыки, как публичное исполнение и передача в эфир, и расширив объем права композитора по сравнению с указанным в законе.
Как было уже сказано выше, в Законе "Об авторском праве и смежных правах" указаны не все имущественные права, связанные с использованием авторских произведений, но к ним относятся и все те правомочия, которые вытекают из
29-04-2015, 03:16