Правовое регулирование наследования по закону

то ребенок наследует после смерти отца (матери). Будет наследовать ребенок и тогда, когда его родители, не состоявшие в браке, в дальнейшем свой брак зарегистрировали и наследодатель признал себя отцом ребенка.

Согласно главе 25 КоБСа, если ребенок рожден вне брака и отсутствует совместное заявление родителей об отцовстве, тогда отцовство (или осле смерти родителя - факт отцовства) устанавливается в судебном порядке. В этом случае, на основании судебного решения о признании отцовства, делается запись в органах регистрации актов гражданского состояния.

В основе призвания детей к наследованию лежит кровное родство - происхождение детей от данных родителей, подтвержденное в установленном законом порядке. Поэтому пасынки и падчерицы не наследуют после смерти отчима и мачехи, т. к. не состоят с ними в родстве. Они могут наследовать в общем порядке, как иждивенцы наследодателя.

Необходимо иметь ввиду, что ст. 532 ГК к числу детей, являющихся наследниками первой очереди, относит и усыновленных.

Усыновление - юридический акт, в силу которого между усыновителями и ребенком устанавливаются такие же правовые отношения, которые существуют между родителями и детьми.

Усыновленные и их потомство приравниваются в правах наследования после смерти усыновителя и его кровных родственников к детям усыновителя и их потомству, равно как усыновители и их кровные родственники после смерти усыновленного и его потомства приравниваются в правах к кровным родственникам.

Усыновленные утрачивают личные и имущественные права и обязанности по отношению к своим родителям и кровным родственникам и приобретают таковые по отношению к усыновителям.

Пасынки и падчерицы не являются наследниками отчима и мачехи, равно как отчим и мачеха не являются наследниками пасынков и падчериц, за исключением случаев, когда они призываются к наследованию как нетрудоспособные, находившиеся на иждивении наследодателя не менее года до его смерти.

В случае, если ребенок усыновлен одним лицом (например, женщиной) и сохранилась юридическая связь его с одним из кровных родителей (отцом), то, в случае открытия наследства, ребенок наследует как после смерти усыновителя. Например, с согласия отца ребенок был усыновлен бабушкой (матерью отца). В этом случае, при открытии наследства после смерти отца, ребенок будет призван к наследованию как кровный родственник - сын умершего.

Если же ребенок был усыновлен одним из супругов (например, женой с согласия мужа), то при открытии наследства после смерти второго из супругов (например, мужа который не стал усыновителем) ребенок наследником нt является.

Усыновление возникает с момента принятия решения об усыновлении исполнительным комитетом районного или городского Советов народных депутатов или местной государственной администрацией. Копия этого решения посылается в месячный срок в отдел регистрации актов гражданского состояния по месту вынесения решения для регистрации. Однако усыновление возникает с момента принятия решения по этому поводу. Следует учитывать, что закон не предусматривает обязательной записи в качестве родителей усыновленного его усыновителей. Но по просьбе усыновителей они могут быть записаны в книгах записей рождений в качестве родителей усыновленных.

В том случае, когда усыновление имело место, но документы утрачены и не могут быть установлены соответствующими органами, то такой факт может быть установлен в судебном порядке.

Не приобретает права наследования в имуществе опекуна ребенок, находившийся под опекой. Опекун привал охранять личность и имущество недееспособного, он совершает от его имени те сделки, которые мог бы совершать сам подопечный, если бы обладал дееспособностью (при этом для ряда более важных сделок требуется согласие органов опеки и попечительства). Но опекун все же не приравнивается к родителю, как это имеет место в отношении усыновителя, поэтому подопечный не является наследником после опекуна.

Что касается родителей, то они наследуют после смерти своих детей независимо от их возраста, нетрудоспособности и состояния здоровья.

Внуки и правнуки будут наследовать только в том случае, если к моменту открытия наследства нет в живых того из родителей, который бы признавался бы к наследованию (наследование в порядке представления). Например, умер дед, после него наследует внучка, мать которой умерла за год до смерти своего отца (наследодателя). При этом внуки и правнуки наследуют ту долю, которая причиталась бы их умершему родителю, если бы он призывался к наследованию. Если внуков или правнуков несколько, то доля, причитавшаяся их родителю, делится между ними, не задевая интересов других наследников по закону (жены, детей), наследодателя.

Внуки и правнуки выступают как непосредственные и самостоятельные наследники умершего, а не как наследники умерших отца или матери. Следует учесть, что другие наследники сына или дочери наследодателя умерших до его смерти (например, муж, умершей дочери, ее мать, не состоявшая в браке с наследодателем) не могут наследовать в прядке представления.

Законодательством, в частности ст. 530 ГК Украины, предусмотрена также вторая очередь наследников по закону, которые наследуют в том случае, если отсутствуют наследники первой очереди или все они не приняли наследство, а также в случае когда все наследники первой очереди не призываются к наследованию (ст. 527 - лица, которые не могут быть наследниками и ст. 528 - устранение от наследства ГК Украины). Если же кто-нибудь из наследников первой очереди жив и изъявил желание принять наследство или принял его, наследники второй очереди к наследству не призываются.

К наследникам второй очереди относятся сестры и братья умершего, его дед и бабка, как со стороны отца, так и со стороны матери.

Братья и сестры являются наследниками умершего, если между ними установлено кровное родство, причем родство может быть как полнородное (происхождение от общих родителей), так и не полнородное (происхождение от одного из родителей; происхождение от матери - единоутробные, от отца - единокровные братья и сестры). Законодательство не делает разницы между полнородными и не полнородными родственниками. Но не наследуют друг после друга сводные братья и сестры, как не имеющие общих родителей.

Другие братья и сестры (двоюродные или троюродные) к наследникам по закону не относятся.

Дед и бабка умершего наследуют после смерти своих внука или внучки, как со стороны отца, так и со стороны матери, если их связывает кровное родство.

В наследовании по закону существует особая категория наследников - нетрудоспособные иждивенцы, к которым относятся лица, находящиеся на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. Такие лица согласно ст. 531 ГК наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

В этом случае, следует иметь ввиду, что для иждивенцев необязательно иметь родственные отношения с умершим. Если наследники первой или второй очереди отсутствуют, то иждивенцы наследуют самостоятельно.

Для того, чтобы лицо было признано иждивенцем наследодателя, необходимо, чтобы оно было нетрудоспособным, к которым следует относить: женщин, достигших 55 лет, мужчин, достигших 60 лет, инвалидов I, II, и III групп, а также дети, не достигшие 16 лет, а учащиеся - 18 лет [12]. Назначение пенсии само по себе значение не имеет. Например, лица, ушедшие на пенсию по возрасту на льготных условиях (в связи с тяжелыми условиями труда), не могут быть включены в круг наследников по закону как нетрудоспособные.

Отдельные, нерегулярные случаи материальной помощи не признаются доказательством иждивения. Нетрудоспособные лица, имеющие самостоятельный доход, могут быть признаны иждивенцами умершего, если часть заработка последнего была для них постоянным и основным источником дохода и превышала все виды доходов, которые имелись у иждивенца.

Следует также подчеркнуть, что отношения иждивения, сколько бы они ни были длительными, если они прекратились за год до открытия наследства, не создают у прежнего иждивенца наследственных прав на имущество наследодателя.

Кроме того, «нуждающийся и нетрудоспособный супруг сохраняет право на получение содержания от другого супруга и после расторжения брака согласно ст. 32 КоБСа, если он стал нетрудоспособным до расторжения брака или в течении года после расторжения».

Если супруги длительное время состояли в брачных отношениях, суд вправе взыскать алименты в пользу разведенного супруга и в том случае, когда он достиг пенсионного возраста не позднее пяти лет с момента расторжения брака. Такой разведенный супруг может быть признан иждивенцем, а следовательно, и наследником.

Кроме того, наследниками-иждивенцами могут оказаться дети, находившиеся на иждивении наследодателя, с которым их мать не состояла в зарегистрированном браке и в свидетельстве о рождении не указала отца ребенка. Наследование является здесь продолжением тех материальных отношений, которые существовали ранее между фактическим воспитателем и несовершеннолетним независимо от родства. При этом не обязательно, чтобы ребенок, находившийся на иждивении умершего, проживал с ним совместно. В данном случае отношения иждивения должны подтверждаться документально.

Документами, подтверждающими факт нахождения на иждивении могут быть следующие: справка районной администрации или исполкома местного Совета народных депутатов, жилищно-эксплуатационной организации, правления жилищно-строительного кооператива, в доме которого иждивенец проживал совместно с наследодателем, справка с места работы наследодателя о наличии у него иждивенцев, справка органов социальной защиты населения о назначении пенсии в связи с утратой кормильца, копия решения суда, вступившего в законную силу, о нахождении на иждивении.

Вышеперечисленные документы должны содержать в своем тексте сведения о времени нахождения на иждивении.

Нетрудоспособность иждивенца, ввязанная с возрастом, устанавливается по свидетельству о рождении, паспорту, нетрудоспособность, связанная с состоянием здоровья - по пенсионной книжке или справке об инвалидности, выданной соответствующим органом медико-санитарной экспертизы.

Это, что касается очередности наследования по закону согласно действующему законодательству. В настоящее время разработан проект Гражданского кодека Украины (в редакции от 25 августа 1996 г.)(далее проект) [13].

Ст. 1497 проекта предусматривает, что наследники по закону призываются к наследству поочередно. Каждая последующая очередь наследников по закону получает право на наследство в случае отсутствия наследников предыдущей очереди, устранения их от наследства, непринятия ими наследства или же отказа от наследства, кроме случаев, предусмотренных ст. 1498, в которой говорится об изменении очередности призывания к наследству.

Согласно п. 1 ст. 1498, правила очередности призыва наследников по закону могут быть изменены нотариально удостоверенным соглашением заинтересованных наследников, составленного после открытия наследства. Такое соглашение не может нарушать прав наследников, которые не принимают в ней участие, а также наследников, которые имеют право на обязательную долю в наследстве.

пунктом 2 ст. 1498 проекта предусматривается, что по решению суда лицо, которое является наследником по закону следующей очереди, может получит право на наследство вместе с другими наследниками, которые призываются к наследованию, при условии, что оно на протяжении длительного времени находилось под опекой, материально обеспечивалось, оказывала иную помощь наследодателю, которое из-за тяжелой болезни или инвалидности было в беспомощном состоянии.

Проект Гражданского кодекса предусматривает, в отличие от действующего ГК Украины (где предусмотрены две очереди) шесть очередей наследников по закону.

Согласно ст. 1500 проекта, в первую очередь право на наследование по закону получают дети наследодателя, в том числе зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти, а также переживший супруг, и родители умершего.

Ко второй очереди наследников, согласно ст. 1501, относятся родные полнородные и не полнородные братья и сестры наследодателя, а также его дед и бабка как со стороны отца, так и со стороны матери.

Ст. 1502 к третьей очереди наследников по закону относит лиц, которые были членами семьи наследодателя и проживали с ним не меньше пяти лет до открытия наследства.

К четвертой очереди относятся родные тетя и дядя наследодателя (ст. 1503).

К пятой очереди относятся иждивенцы наследодателя, к которым согласно ст. 1504 относятся несовершеннолетние, нетрудоспособные лица, если материальная помощь, которую лицо получало от наследодателя, была для него единственным или основным средством к существованию.

И, наконец, к шестой очереди наследников по закону, согласно ст. 1505 относятся другие родственники наследодателя до шестой степени родства включительно, причем родственники ближней степени родства устраняют от наследования родственников дальней степени родства.

В проекте отдельная статья посвящена наследованию в порядке представления (ст. 1507), которая предусматривает, что внуки (правнуки) наследодателя наследуют ту часть наследства, которая принадлежала бы по закону их отцу, матери (деду или бабке), если бы они были бы живыми на момент открытия наследства.

Племянники наследодателя наследуют ту часть наследства, которая бы по закону принадлежала их отцу, матери (брату или сестре наследодателя), если бы они были живыми на момент открытия наследства.

Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют ту часть наследства, которая б принадлежала их отцу, матери (дяде или тете наследодателя), если бы они были живыми на момент открытия наследства.

Следует подчеркнуть, что по проекту при наследовании по прямой нисходящей линии право представления действует без ограничения степени родства.


2. Особенности наследования отдельных

объектов наследственного преемства

С принятием законов Украины «О собственности», «О предпри­ятиях», «О предпринимательст­ве», «О хозяйственных обществах» «О крестьянском (фермерском) хозяй­стве», «О ценных бумагах и фондовой бирже» и других, а также нового Зе­мельного кодекса Украины объекты наследственного правопреемства стали наиболее разнообразными.

В связи с развитием рыночных отно­шений и появлением новых организационно-правовых форм хозяйствования весь­ма актуальным является вопрос о насле­довании в крестьянском (фермерском) хозяйстве (в дальнейшем — КФХ).Это вызвано тем, что украинский зако­нодатель, регламентируя правовой ре­жим объектов права собственности гра­ждан, не всегда уделяет должное вни­мание вопросам наследования.

Закон Украины «0 крестьянском (фермерском) хозяйстве»[14] подробных норм о наследовании крестьянских хозяйств почти не содер­жит. В ч. 7 п. 2 ст. 4 Закона содержится лишь запрет на отчуждение (продажу или иной способ) земельного участка в те­чение шести лет с момента приобрете­ния права собственности на земельный участок, кроме перехода его в наследст­во. Ст. 19 закона прямо указывает на то, что наследование земли и имущества хозяйства осуществляется в соответст­вии с земельным и гражданским зако­нодательством.

Вместе с тем, согласно п. 2 ст. 9 Закона после отведения земельного участка в натуре (на местности) и получения Государственного акта на право частной собственности на землю и государст­венной регистрации КФХ обретает ста­тус юридического лица.

В литературе неоднократно обраща­лось внимание на то, что КФХ — хо­зяйствующий субъект с правом юриди­ческого лица, поэтому порядок же наследования земельного участка и имущества хозяй­ства — юридического лица связывается со смертью одного из его членов [15].

Следует согласиться с мнением Устюковой В. В., которая считает, что признание КФХ юридическим лицом и одновре­менное установление порядка передачи в наследство земли и имущества в слу­чае смерти его члена — не что иное, как недопустимая на подобном уровне юри­дическая оплошность законодателя [16]. В соответствии с действующим законода­тельством имущество юридического лица (если оно не закреплено на праве полного хозяйственного ведения или оперативного управления) принадлежит ему на праве собственности [17]. Поэтому смерть работника, учредителя, совладельца юридического лица не должна влечь за собой наследование имущества юридического лица. Юридическое лицо продолжает существовать и после этого с выделени­ем наследникам определенной доли в имуществе. Надо полагать, что и в этом слу­чае (смерть члена КФХ) речь должна идти о выделении из этого имущества доли умершего и ее наследовании как по закону, так и по завещанию. Это объясняется тем, что юридическое лицо осуществляет право владения, пользо­вания и распоряжения закрепленным за ним имуществом собственника в соот­ветствии со своим Уставом, так как является субъектом права, а не объек­том, а субъекты не могут быть предме­том гражданско-правовых соглашений. Иными словами, лицо, ведущее КФХ, может распорядиться имуществом этого хозяйства только по волеизъявлению самого КФХ.

Признав КФХ юридическим лицом, законодатель в ст. 16 Закона закрепляет норму, согласно которой имущество КФХ принадлежит лицам, ведущим это хозяйство, на праве общей совместной собственности, если иное не установле­но соглашением сторон.

Из этого следует сделать вывод о том, что, признав КФХ юридиче­ским лицом, необходимо признать его собственником, как земли, так и иного имущества.

В случае смерти члена хо­зяйства, оставившего завещание, необ­ходимо вести речь о выделе доли умер­шего и наследовании ее либо по закону, либо по завещанию. Учитывая, что ч. 5 ст. 52 Земельного кодекса Украины и ст. 6 Закона Украины «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» устанавлива­ют неделимость земельного участка, это вовсе не означает, что при таком разде­ле не должна учитываться его стои­мость, так как земельный участок, без­условно, обладает определенной ценой.

Сложность вопроса о наследовании в КФХ вызывается еще и тем, что п. 5 ст. 2 Закона устанавливает, что Госу­дарственный акт на право частной соб­ственности на землю выдается на имя председателя КФХ, т. е. земля — объект права частной собственности главы хо­зяйства, а все остальное имущество — жилые дома, квартиры, предметы лич­ного пользования, предметы домашнего хозяйства, продуктивный и рабочий скот, птица, пчелосемьи, посевы и по­садки сельскохозяйственных культур и насаждения на земельном участке, сред­ства производства, произведенная про­дукция и доходы от ее реализации, транспортные средства, денежные сред­ства, акции, другие ценные бумаги, а также иное имущество потребительского и производственного назначения — явля­ется объектом права общей совместной собственности всех членов хозяйства. Поэтому, следует отметить, что ч.1 ст. 16 Закона в перечень иму­щества, принадлежащего членам КФХ на правах общей совместной собствен­ности, включает и землю, и жилые до­ма, и квартиры, являющиеся недвижи­мым имуществом. Однако только в отношении земельного участка установ­лена двойственная правовая природа, что не способствует защите прав ос­тальных членов хозяйства.

По


29-04-2015, 04:56


Страницы: 1 2 3 4 5
Разделы сайта