Римское право
Конспект учебника Новицкого И.Б., 1993 + часть из лекций
1-3 вв. н.э. – классическое право (принципат), 3-сер.4вв. – абсолютная монархия
Предмет основ Римского права
Римское право = частное (интересы частных лиц) + публичное (интересы гос-ва).
Частное право (интересы частных лиц):
1) квиритское («квирит» - римлянин, старое римское, деление на плебеев и патрициев, iuscivilus),
2) перегринское (iusgentium, только здесь был письменный договор, образовалось как право для чужестранцев, но после расширения Рима, естественно, стало сильно влиять на квиритское право, сер. 4в. – Юстиниан – полное слияние квиритского (цивильного) и перегринского права),
3) преторское (магистров)
Публичное право (по статусу государства) – религиозное право, правовое положение жрецов, правовая политика магистратов (уголовное – в более поздний период)
Основные варианты норм права:
1) императивные нормы – не изменяемые частными договорами,
2) уполномочивающие нормы – «как договорятся» в частном праве,
3) диспозитивные (условно-обязательные ) нормы– «если не воспользовался правом выбора (составления завещания), то будет так-то».
Основные институты частного (гражданского) права:
1) собственность,
2) другие ограниченные права на вещи,
3) договоры и обязательства,
4) наследование,
5) учение об исках.
Причины большого значения Римского права (просуществовало 1000 лет):
- высокий уровень развития Рима (товарно-денежные отношения) и использование права самой передовой части империи – Афин,
- впитывание элементов права срезу нескольких стран (Греция, Египет, Сирия),
- авторитет «живого права» римских юристов (38 чел., в т.ч. Папиниан, Гай, Павел, Ульпиан, Модестин)
Характеристика старого римского права:
плебеи и патриции;
агнаты – все, кто живет под одной крышей (квази-родственники) имеют право на наследство данного домовладельца;
вышедшая замуж женщина может стать «когнаткой» перейдя в другой дом – теряет право на наследство старого домовладельца (возможно исключение: женщина сохраняет право на часть наследства своего отца при наличии договора поручения между женщиной и ее мужем на управление ее имуществом и обязанностью женщины на 3 суток в год уходить из дома, при этом также имеется право на развод).
Источники Римского права
Понятие источника права: 1) откуда родилось (из каких отношений), 2) где его можно прочитать (обычное право, законы, постановления сената, эдикты магистратов), деятельность юристов), 3) откуда о нем знаем мы (кодификация Юстиниана, записи юристов, литература того времени, философские трактаты того времени).
Источники в плане «откуда взялось»:
1) обычное право – неписанное (т.е. юридические обычаи предков). Обычаи относились и к обычному обороту, и к жрецам («практики жрецов»), и к магистрам («обычаи магистратов»). Законы 12 таблиц – в основном на основе обычного права. После защиты государством становится законом (в императорский период обычное право становится неудобным: разнотипные территории со своими обычаями и более активный оборот требуют унификации),
2) законы Легес – постановления Сената, народных собраний, императорские конституции (эдикты – распоряжения населению по общим вопросам, рескрипты – решения по частным ходатайствам, мандаты – чиновникам, декреты – окончательные решения императора по частным спорам),
3) эдикты магистратов,
4) деятельность юристов.
В республиканском Риме законы – через общее собрание.
В период принципата – через сенат, подконтрольный императору.
В императорский период – через распоряжения императора (конституции)
Термин «эдикт» - с республиканского Рима: эдикты преторов по гражданским делам и магистратов – по торговым делам.
Эдикты были обязательны для самих магистратов. Основной подход: «закон творит народ, преторы и другие магистраты не могут ни вводить новый закон, ни отменять старый – они лишь трактуют, применяют при разрешении споров и конкретизируют «дыры».
Однако право трактовки позволяло эдиктами фактически изменять цивильное право, не меняя его формально через защиту претором новых отношений и незащиту цивильных правил. Отсюда – существенное развитие цивильного права преторами и перерастание его в преторское право, которое просуществовало (пусть под контролем императора, с правом внесения им изменений) до Юстиниана (4в.н.э.).
Юристы (жрецы, понтифы) – правотворчество на основе их личного авторитета (без законодательных официальных полномочий) в период 1-3вв., т.е. в период принципата, классического права. Естественно, юристы проводили политику правящего класса, поэтому власти стало удобно признавать решения юристов и их обязательность для судьи.
Институции – учебники юристов.
Живое право юристов с 4 в. приходит в упадок, т.к. введены официальные должности юристов при императоре
С 5 в. вводится обязательное формальное цитирование работ юристов при решении споров и вынесение решений именно на основе формальных цитат – о «живости» (т.е. творчестве при применении общих принципов к конкретным делам) уже речи не идет.
Кодификации
Кодификации (объединение и систематизация норм права):
1) с 5 в. до н.э. – законы 12 таблиц (простота, логичность, требования их знать с 6 лет),
2) 3-4вв. – конституции – попытки частных лиц обобщить правовые нормы из указов императоров,
3) 5 в. – Феодосиев кодекс из 16 книг – первая официальная императорская кодификация (неудачная),
4) 6 в. – кодификация Юстиниана – обобщение не только императорских указов, но и сочинений классиков (5 в. – разделение Рима на Римскую и Византийскую части, 6 в. – тенденции к объединению). Основная задача кодификации Юстиниана – укрепление власти императора.
Кодификация Юстиниана («сводом нового гражданского (цивильного) права»):
с 528 по 534гг. обнародованы:
1) первый свод императорских законов (полностью заменен кодексом 50 решений),
2) «Дигесты Юстиниана» (сборники трудов юристов за всю прошедшую историю, 50 томов, более 1000 законов, по всем отраслям права, перевод существует в наши дни),
3) институции (учебник по праву из 12 книг на основе институций Гая – одного из пятерки ведущих юристов прошлого, в Бейруте и Константинополе создаются юридические школы, изучающие превые 3 года Дигесты и Институции),
4) «Кодекс 50 решений» (прогресс в плане разрешения многих спорных вопросов, отмена устаревших процедур, например, отмена манципации, т.е. передачи средств производства, включая рабов, через торжественный обряд),
5) Позднее к Дигестам, институциям и Кодексу добавились Новеллы (новые законы, отразившие слияние патрициев и плебеев в нобилей).
В они применялись до 10 в. в Восточном (Византийском) Риме.
В Западном Риме всё это время применялись сборники отдельных королевств (законы Легес) и практика юристов, и лишь в 11 в. узнали о Дигестах.
Гражданский (легисакционный, виндикационный) процесс.
«Легисакционный» - от «закон» (действие законным образом, не прибегая с самосуду).
«Виндикационный» - от палки («vindicta»), накладываемой на спорную вещь тем, кто считает, что имеет на нее право (если речь шла о недвижимости или земле – приносили кусок земли, черепицы).
Основная идея – соответствие претензии и иска букве закона.
Стадии процесса:
1) injure (заявления истца и ответчика: кто претендует на спорную вещь с наложением палки; если в ответ на заявление истца «это мое» ответчик молчит или соглашается, то процесс завершен; роль магистрата – выслушивание, отдельные реплики, контроль ритуала: тем, у кого вещь остается до конца процесса, должны быть названы поручители или внесен залог),
2) injudicium (предоставление сторонами свидетелей, претор (судья) выбирает по соглашению со сторонами присяжного судью, который и анализирует доказательства, свидетельства и возражения ответчика (эксцепции) и выносит окончательное решение – именно он, а не претор).
После injure, независимо от реального исхода дела, повторный иск того же истца по тому же делу был невозможен.
Весь процесс – в течение одного дня.
Впоследствии процесс стал «формулярным» (появился сначала в перегринском праве):
1) упрощенная процедура заявления иска, отсутствие обрядностей,
2) претор вручает истцу «формулу» - записку, адресованную судье, где были указаны назначенный судья, если необходимо – суть отношений истца и ответчика, условия удовлетворения иска и условия отказа в удовлетворении, возможность вынесения решения о компенсации ответчику, если иск верен, но вещь неделима и ее присуждение истцу требует такой компенсации
3) право претора не руководствоваться точными словами закона: возможность защищать новые отношения и не защищать формально законные старые,
4) присуждение по иску содержалось в «формуле» в денежной форме, т.е. фактически одно обязательство после суда заменялось на другое.
Излишнее требование истца или преждевременность иска, или заявление иска не в том месте приводили к отказу в удовлетворении всего иска.
Повторный иск по-прежнему невозможен.
При отказе ответчика исполнить нечто вроде нашего исполнительного листа при невозможности подтверждения своих возражений – производилось взыскание в двойном размере, в том числе через арест до уплаты долга или через взыскание имущества (через публичные торги).
Условия защиты исков содержались в Эдиктах претора – т.е. фактически сведения о завершившихся судах стали единственными моментами, по которым можно было бы судить об отсутствии или наличии права на какую-то вещь.
Экстраординарный процесс
Экстраординарный процесс – разбор дела представителем власти (начальниками городской полиции Рима и Константинополя, правителями провинций, муниципальными магистратами; иногда - императором).
Уже ранее, наряду с легисакционным процессом существовала практика разрешения магистратом спора без передачи его на рассмотрение присяжному судье. Позднее такой подход использовался и вместо формулярного процесса.
К концу 3 в. экстраординарный процесс становится основным и единственным ввиду недоверия властей к даже «якобы» выборным судьям.
Процесс закрытый, только стороны, выносящий решение и особо важные персоны.
Неявка истца – прекращение дела. Неявка ответчика – заочное рассмотрение.
Хотя судебное решение по-прежнему сразу вступает в законную силу, но есть возможность апелляции (на решения правителя провинции – начальнику императорской гвардии, на его решения и на решения начальника городской полиции – императору). Решение императора имело силу закона.
Приведение в исполнение – силой гос. власти, если ответчик не выдавал вещь добровольно в течение 2 месяцев (в том числе продажей имущества несостоятельного должника).
Понятие и виды исков
Иск – способ добиться решения по интересующему вопросу (при легисакционном процессе – выполнение ритуала, при формулярном и позже – исполнение условий, изложенных в эдикте магистрата).
Виды исков по объекту иска:
1) вещный иск к любому посягнувшему на вещь или завладевшему вещью (иски, основанные на собственности и связанных правах на вещь; судья жестко связан буквой закона и договора – «иск строгого права»)
2) личный иск (иски по требованию что-то делать или чего-то не делать; судья имеет право принимать во внимание соображения справедливости, учитывать, был ли обман, независимо от наличия соответствующих оговорок в «формуле» - «иск по принципу справедливости»),
3) статутные иски (о положении человека в обществе, т.е. о статусе данного человека в разрезе трех составляющих полной правоспособности (либертатис, циветатис, фамилия – см. понятие «лица»).
Варианты исков по способу привязки к старым законам:
1) иск по аналогии (разрешение дела на основании ссылки на старые законы, но исключение из старых законов особых требований удовлетворения иска или изменение этих условий),
2) иск с фикцией – создание новых норм права (включение претором в «формулу» выдуманного им варианта «подгонки» рассматриваемых отношений под старые законы: разрешение дела «как если бы отношения были несколько другими, которые уже описаны старыми законами»).
«Основные» и «дополнительные» иски:
1) об удовлетворении или восстановлении состояния имущественных прав (например, возврат краденного),
2) о взыскании штрафа за действия ответчика (штраф с вора).
Исковая давность
Причина введения сроков исковой давности – глобальная неуверенность в завтрашнем дне, если иск может быть подан спустя сколько угодно времени после события (право предъявлять или не предъявлять иск – у истца).
В классическом римском праве – «законный срок» (предъявления иска) – максимальный срок до подачи иска, отсчитываемый от даты события, течет независимо от действий сторон (подтверждения долга, выдачи иных связанных обязательств).
С 5 в. н.э. – «срок исковой давности» - срок бездействия стороны (30 лет) при наличия повода для иска (имущество удерживается, уже можно требовать возврата займа и т.п.), после истечения которого она не может подать соответствующий иск (продление исковой давности допустимо по «уважительным» причинам непредъявления иска ранее, например, отсутствие по гос. делам; возможно возобновление течения срока исковой давности, например, после получения подтверждения от должника о признании долга или после предъявления иска).
Понятие «лица» и «правоспособности»
Рабы – не носители прав, «говорящие орудия», «лицом» быть не могли, они – объекты прав.
Основное лицо – домовладелец (не семья).
Понятие юридического лица не формализовано.
Составляющие полной правоспособности:
1) статус либертатис – положение, отделяющее рабов от свободных,
2) статус цивертатис – гражданство, отделение римлян от других свободных (перегринов, латинов),
3) статус фамилия – положение в семье, отделяющее «лицо»-домовладыку от подвластных в семье.
212г. – формальное равенство частных людей в области частного права (Конституция Каракаллы).
Правовое положение римских граждан
Гражданство приобреталось:
1) рождением в законном браке от римских граждан,
2) отпущение раба на свободу (при этом фактически вольноотпущенники не только зависели от бывшего владельца, но и эксплуатировались им),
3) дарование гражданства иностранцу.
Прекращение гражданства:
1) смерть,
2) принуждение к наиболее тяжким наказаниям за преступления,
3) попадание в плен к недружественному народу (гражданство восстанавливалось по возвращении).
Составляющие правоспособности гражданина:
1) право вступать в законный брак (дети – граждане, отец имеет власть над детьми),
2) право совершать сделки, приобретать и отчуждать имущество, торговать.
С 3 в. – формальное равенство правоспособности, но – явные признаки сословий (родовая и нобилитет – потомки лиц, занимавших гос. должности): разное налогообложение, недопустимость брака между сенатором и вольноотпущенницей.
Дееспособность (совершение действий, имеющих юридические последствия) по возрасту:
1) до 7 лет – недееспособные,
2) 7-12 (дев.) и 7-14 (мальч.) – только по сделкам по приобретению (если есть потери или установление обязанностей, то нужно разрешение опекуна непосредственно при совершении сделки, если же разрешения не было – юридически значимо только приобретенное по сделке; опекун – ближайший родственник по завещанию отца или по назначению магистрата; опекун не мог без экстренной необходимости отчуждать имущество опекаемого; опека над женщиной остается независимо от ее возраста),
3) до 25 лет – дееспособность с правом отказаться от сделки (реституция) через просьбу претору, право без чьей-либо санкции вступать в брак и составлять завещание (кроме того, со 2 в. н.э. – право испросить себе попечителя, наличие которого требовало предварительного или последующего одобрения им сделки по уменьшению имущества попекаемого).
Ограничения по дееспособности:
1) душевнобольные (под попечительством)
2) телесно больные (там, где отсутствие органа/способности принципиально, например, стипуляция – для немого/глухого),
3) расточители до угрозы полного разорения (под опекой по сделкам отчуждения или при возникновении обязательства, но опекаемый ответственен за деликты (правонарушения)),
4) вечная опека домовладыки/мужа/ближайшего родственника над женщинами (лишь в конце классического периода женщина могла распоряжаться имуществом, но не вправе принимать на себя чужие обязательства – так и при Юстиниане, но различия слабее)
Бесчестье (в классическом праве влечет запрет представлять других в процессе или назначить представителя себе, запрет на вступление в брак со свободнорожденным, ограничение наследственного права):
1) осуждение за уголовное преступление или правонарушение по отношениям, где подразумевается особая честность (поручение, хранение, опека)
2) вступление в брак до истечения года после смерти мужа, сводничество.
«Интестабилитас» - лицо, отказавшееся дать свидетельские показания, хотя оно было свидетелем в сделке, не имело права принимать участие ни в одной сделке, где требовался свидетель (например, невозможно завещание).
Правовое положение латинов, перегринов, вольноотпущенников, колонов, рабов.
Термин «Латины» – до 1 в. до н. э. – члены римских колоний, позже – пожалованный статус некоторым областям и отдельных лиц.
До 2 в. до н.э. получали статус граждан при переезде в Рим,
со 2 в. до н.э. дополнительное условие – оставить в колонии мужское потомство.
Особый способ получения гражданства – участие в работе муниципального сената.
Право на законный брак и право на завещания им не предоставлялись.
Право на сделки и право участия в процессе – было.
Термин «перегрины» - чужеземцы вне римского подданства, а также «прочие» римские подданные (не граждане и не латины).
В 3 в. до н. э. Каракалла предоставил всем подданным Рима статус гражданина.
Рабы – resmancipi, как орудия труда и скот; владелец может убить раба, права на законный брак нет.
Признание рабом:
1) по рождению от матери-рабыни (кто отец – не важно),
2) плен или захват чужеземца из страны, не имеющей договора с Римом.
3) продажа в рабство (древнейшая эпоха),
4) присуждение к смертной казни или к работе на рудниках.
Прекращение рабства – только отпущением на свободу (манумиссией).
Признание «пекулия» (ограниченной правоспособности раба: право лично обязываться, но приобретения – только для господина; право требования без права на иск и только по платежам после освобождения раба) – для удобства его эксплуатации.
Ряд типов требований по сделкам, заключенным рабом, автоматически переходили на господина в пределах стоимости имущества, выделенного рабу в управление (в пределах пекулия) плюс стоимости увеличения этого имущества рабом.
Если раб назначался выполнять определенные функции, то ограничение суммой пекулия не действовало в пределах назначенных хозяином функции (т.е. в этом случае ответственность хозяина – полная).
Иск по возмещению вреда, нанесенный рабом не-хозяину, предъявлялся к хозяину (либо с выплатой компенсации, либо с выдачей раба для отработки компенсации).
Вольноотпущенники – до Юстиниана становились гражданами (если владелец имел право владеть рабом по цивильному праву) или латинами (если владелец имел право владеть рабом по преторскому эдикту, т.е. купил его без манципации). При Юстиниане и далее вольноотпущенники – граждане.
Однако зависимость вольноотпущенника от отпустившего на волю (от «патрона»):
1) не имел права вызвать в суд,
2) обязан оказывать услуги патрону (пределы эксплуатации при этом только увеличивались, так что даже преторы ограничивали ее),
3) право на наследование имущества и алименты вольноотпущенника.
В разное время – ограничения для вольноотпущенников по вступлению в брак (сначала – с любым свободнорожденным, позже (до Юстиниана) – с лицом с сенаторским званием).
Колон – арендатор земли, мелкий фермер, формально свободный, но экономически зависимый от землевладельца в основном через неизбежные
29-04-2015, 03:17