Теория государства и права

законности с целесообразностью, всеобщность законности, гарантированность прав свобод личности.

Рассмотрим несколько подробнее эти основные принци­пы законности.

1) Единство законности — понимание и применение нор­мативных актов должно быть одинаковым на террито­рии всей страны.

2) Всеобщность законности — означает равенство всех пе­ред законом, независимо от социального положения, благосостояния, национальности и других признаков. Последовательное проведение в жизнь этого принципа обеспечивает и гарантирует права и свободы личности, а также равную ответственность всех перед законом.

3) Связь законности с общей культурой населения — от куль­турного уровня общества зависит состояние законности. Законность должна опираться на правовые (культурные) законы и правовую культуру. Цивилизованные законы создают нормативную базу законности, а правовая куль­тура выступает в качестве условия создания правовых законов и качественной их реализации.

4) Связь законности с целесообразностью — недопустимость отступлений от предписаний закона по соображениям мнимой целесообразности.

5) Г^рантированность прав и свобод личности выражается в конституционной обязанности государства защитить права и свободы человека и гражданина.

6) Верховенство Конституции и закона означает, что зако­ны обладают высшей юридической силой и выступают основным регулятором общественных отношений. Все другие нормативно-правовые акты являются подзакон­ными и принимаются на основе и во исполнение зако­нов.

7) Неотвратимость наказания за нарушение закона — заклю­чается в том, что любое правонарушение должно быть раскрыто, а виновные в его совершении понести адек­ватное содеянному наказание. Гарантиями законности являются средства и условия, ко­торые создают прочную основу точной и неуклонной реализа­ции законов всеми субъектами права.

В систему гарантий законности входят социально-эконо­мические, политические, идеологические, юридические и об­щественные гарантии.


30. Правосознание: понятие и структура. Правовая культура.

Правовое сознание — это совокупность взаимосвязанных идей, теорий, убеждений, ценностных ориентацией, правовых ус­тановок, чувств, выражающих отношение общества, социальной группы, отдельного индивида к действующему или желаемому праву, а также к другим государственно-правовым явлениям.

Правовое сознание играет огромную роль в развитии и со­вершенствовании правовой жизни общества, так как от уров­ня правосознания граждан зависит качество правовых норм, их соответствие потребностям общественного развития, а так­же точность и полнота исполнения их предписаний.

Правосознание обладает рядом признаков:

1) правосознание — это самостоятельная форма обще­ственного сознания, тесно взаимодействующая с поли­тическими, нравственными, религиозными, нацио­нальными и другими формами;

2) правосознание отражает лишь явления правовой дей­ствительности и охватывает процесс создания правовых норм, реализацию их требований в общественной жиз­ни;

3) содержанием правового сознания являются идеи, кон­цепции, теории, чувства, эмоции, регулирующие пове­дение людей в юридически значимых ситуациях;

4) правосознание включает представления о прошлом, на­стоящем и будущем права;

5) осознание правовых явлений осуществляется посред­ством специальных юридических понятий и категорий (правоотношение, юридическая ответственность, право­мерность и др.);

6) правосознание является источником права;

7) правовое сознание служит источником правовой актив­ности и внутренним регулятором правового поведения или механизмом его осуществления.

Правовое сознание — это сложное явление, состоящее из двух основных элементов: правовой психологии и правовой идеологии.

Правовая психология представляет собой совокупность чувств, переживаний, настроений, желаний, привычек, стерео­типов, характерных для отдельного индивида, конкретной соци­альной группы или общества в целом и возникающих на основе существующих юридических норм и практике их реализации.

Активной частью правосознания выступает правовая иде­ология, непосредственно влияющая на законодательство, юри­дическую практику и потому входящая в национальную пра­вовую систему страны. Правовая идеология — это система правовых идей, теорий, принципов, убеждений, отражающих и оценивающих правовую реальность. Правовая идеология ха­рактеризуется целенаправленным, научным осмыслением пра­ва как целостного социального института, представляющего собой самостоятельный элемент обшесгва.

В разработке правовой идеологии принимают участие юри­сты, экономисты, политологи, представители других отраслей знания, которые обязаны учесть конкретные исторические ус­ловия жизни общества, расстановку политических сил, уровень общественного сознания, интересы и волю различных соци­альных групп и другие факторы. Правовая идеология связана с интересами определенных классов, социальных слоев и отра­жает их представления о наиболее совершенном праве. При­мерами правовой идеологии являются естественно-правовая, потребительская, марксистская концепция государства и пра­ва, доктрина правового государства и другие современные идео­логии.

Основным компонентом правовой идеологии являются знания права. Гражданин, не знающий конституции и других законов своего государства, в своих действиях зачастую руко­водствуется спонтанно возникшими представлениями о пра­вах и обязанностях. В результате, человек не только не сможет реализовать свои права и соблюдать обязанности, но и не в со­стоянии будет требовать, чтобы фактически соблюдались его естественные права и свободы, и государство создало необхо­димые условия для их использования, он не сможет защитить свои интересы.

Правовая идеология и правовая психология, составляющие содержание правового сознания, находятся в тесной взаимо­связи и своими средствами служат осуществлению функций правосознания. Основными функциями правового сознания выступают познавательная, оценочная, регулятивная, и про­гностическая, которые представляют собой направления его воздействия на общественные отношения.

Правовое сознание существует в различных видах, выделе­ние которых возможно на основе следующих критериев.

1. По субъекту правосознание подразделяется на индиви­дуальное, групповое и общественное.

Индивидуальное правосознание — это совокупность пра­вовых знаний, оценок, чувств и эмоций, присущих каждому отдельному человеку. Оно уникально и неповторимо в силу разных познавательных способностей, психологических типов личности.


гут присутствовать определенные элементы из различных ви­дов правосознания. Так, правосознанию ученого-юриста харак­терно сочетание элементов научного и эмпирического право­судия. Правосознанию юриста-практика также присуще подобное сочетание, только в другом соотношении. Научное правосознание может быть и индивидуальным, и групповым, когда общие правовые взгляды, воззрения разделяют предста­вители одной научной школы.

Правовая культура представляет собой важную составляю­щую часть культуры общества, как исторически сложившейся системы общечеловеческих духовно-нравственных ценностей, на основе которых осуществляется регуляция общественных отношений.

В современной отечественной юридической литературе не существует однозначного подхода к определению правовой культуры. В частности, предлагается рассматривать правовую культуру в широком и узком смыслах. Понятие «правовая куль­тура» в широком смысле используется для характеристики всей правовой системы общества. Она включает в себя все право­вые явления и институты: право, правовые отношения, право­вое сознание, законность и правопорядок, юридические учреж­дения, всю законотворческую и правопримечительную, а также иную правовую деятельность органов государства и правовое поведение граждан.

Понимание правовой культуры в узком смысле предпола­гает всесторонний анализ правовой деятельности, ее направ­ленности и уровней, форм и способов осуществления, а также особенностей правового поведения индивидов. Как видим, в данном случае акцент делается на качественной характеристи­ке правовой жизни общества и именно здесь следует употреб­лять термин «правовая культура». Следовательно, правовая культура — это качественное состояние правовой организации жизни людей, которое выражается в достигнутом уровне раз­вития правовой деятельности, в качестве нормативно-право­вых актов, в уровне правосознания, а также в степени реализа­ции прав и свобод личности и ее правовой активности.

Понятия «правовая культура и «правовое сознание» близ­ки по своему содержанию, однако они нс тождественны.


31. Правонарушение: понятие, состав, виды.

В общем виде правонарушение — это антиобщественное дея­ние (действие или бездействие), причиняющее вред обществу и которое наказывается в соответствии с законом.

Противоправное поведение (правонарушение) нарушает предписания правовых норм "и наносит вред обществу в целом, оно затрудняет и дезорганизует развитие общественных отно­шений.

Так, например, Уголовным кодексом РФ предусмотрены преступления, которые посягают на основы государственного строя, на личность, ее политические, экономические и соци­альные права, общественный порядок и иные социальные бла­га. Есть правонарушения, которые не являются столь обще­ственно опасными, но в совокупности они могут представлять существенную опасность.

Правонарушением является виновное, противоправное поведение лица, посягающего на интересы общества, личнос­ти и влекущее применение к лицу, его совершившему, мер об­щественного воздействия или государственного принуждения. Правонарушитель, совершая правонарушения, посягает на об­щественные отношения, охраняемые правом, наносит вред обществу (выше об этом говорилось), и его действия призна­ются общественно опасными.

Правонарушение характеризуют четыре основных признака:

— общественная опасность;

— противоправность;

— виновность;

— наказуемость.

Под юридическим составом правонарушений следует понимать комплекс взаимосвязанных компонентов (объективных и субъек­тивных), необходимых для возложения юридической ответствен­ности. В юридический состав правонарушений входят:

— субъект — достигшее определенного возраста деликто-способпое, вменяемое лицо или, в предусмотренных за­коном случаях, организация, совершившие данное дея­ние. Возраст уголовной ответственности, по общему правилу, наступает с 16 лет, а за особо тяжкие преступ­ления — с 14 лет; гражданско-правовая ответственность предусмотрена с 15 лет; административная — с 16 лет;

— объект — общественные отношения, находящиеся под охраной права, которым причиняется ущерб;

— субъективная сторона — характеризующая психическое отношение лица (вину) к совершенному правонаруше­нию.

Элементами субъективной стороны правонарушения яв­ляются:

а) вина — основной элемент. Рассматривают две формы вины: умысел (означает, что лицо, совершившее пра­вонарушение, сознавало противоправный характер своего деяния, предвидело и желало наступления его последствий и сознательно допускало их), который, в свою очередь, может быть прямым и косвенным; и неосторожность (субъект правонарушения либо пред­видит наступление противоправных последствий сво­его деяния и вследствие легкомыслии надеется их пре­дотвратить, либо не предвидит их).

б) цель — это представление субъекта о результате пра- вонарушения;

в) мотив — внутреннее побуждение, которым руково I ствовался правонарушитель при совершении право­нарушения;

— объективная сторона — это совокупность внешних при­знаков, характеризующих данное правонарушение:

а) противоправное деяние (действие или бездействие);

б) вред, причиненный общественным отношениям;

в) причинная связь между противоправным деянием и

наступившими последствиями.

Следует еще упомянуть о таком понятии, как вменяемость, которая представляет собой способность действовать осознан­но. Иногда это способность утрачена в силу психического за­болевания или слабоумия. В таких случаях суд на основании судебно-психиатричсскои экспертизы признает лицо, совер­шившее общественно опасное деяние, невменяемым. Невме­няемость исключает юридическую ответственность.

32. Юридическая ответственность: понятия, признаки, основания.

Юридическая ответственность — это одна из форм, или разновидностей, общесоциальной ответственности, которая применяется лишь к тем, кто совершил правонарушение, т. е. нарушил норму права, преступил закон.

Под юридической ответственностью принято понимать предусмотренную правовыми нормами обязанность субъекта права претерпевать неблагоприятные для него последствия правонарушения, или иными словами — юридическая ответ­ственность есть необходимость лииа подвергнуться мерам госу­дарственного принуждения за совершенное правонарушение.

Участниками этого специфического правоотношения вы­ступают: с одной стороны, государство в лице правопримени-тсльных органов, с другой стороны, субъект, совершивший правонарушение. Содержание юридической ответственности составляют права и обязанности сторон. Государство вправе применить к правонарушителю меры принудительного воздей­ствия и обязано это сделать в рамках закона. Лицо, совершив­шее правонарушение, обязано подвергнуться принудительно­му воздействию и вправе понести ответственность в рамках, предусмотренных законом. Однако не каждая мера государ­ственного принуждения представляет собой юридическую от­ветственность. Например, принудительные меры медицинско­го характера, применяемые в отношении невменяемых лиц, совершивших общественно опасные деяния, выступают в ка­честве мер социальной защиты и, несмотря на принудитель­ный характер, не являются разновидностью юридической от­ветственности.

Сущность юридической ответственности заключается в от­рицательной правовой оценке поведения правонарушителя от имени государства.

Меры юридической ответственности могут быть:

— личного характера (лишение свободы);

— имущественного характера (штраф);

— организационного характера (увольнение).


33. Соотношения права и государства.

Государство есть особая форма организации политической власти, необходимая для выполнения как сугубо классовых за­дач, так и общих дел, вытекающих из природы любого обще­ства, обладающая для этого суверенитетом, осуществляющая управление обществом на основе права, с помощью специаль­ного аппарата и монополии на применение насилия для дос­тижения поставленных задач.

Уже в данной формулировке четко прослеживается взаи­мосвязь государства и права. Для более полного уяснения сфор­мулируем, что такое право.

Право представляет собой систему общеобязательных пра-нил поведения, устанавливаемых и обеспечиваемых государ­ством, направленных на урегулирование отношений, возника­ющих в обществе.

Государство и право развиваются в единстве, но между ними существуют определенные различия.

В чем проявляется их единство?

!) Государство и право развиваются совместно.

2) Имеют одинаковые проявления по своей сущности.

3) Проявляются как инструменты власти.

4) Выступают оба как средства управления.

5) Призваны обеспечивать как личные, так и обществен­ные интересы.

6) Основываются на общем экономическом базисе.

7) Определяются одними и тем же социальными и духов­ными факторами, действующими в данном обществе, Теперь обратимся к различиям:

1) государство это особая организация политической вла­сти, а право это социальный регулятор;

2) государство выражает силу, а право волю;

3) элементами государства являются его структурные орга­ны, а элементами права — его нормы.


34. Понятие и вид субъектов права.

Субъекты права - это лица, обладающие правосубъектностью, т.е. граждане, общественные образования, которые могут быть носителями прав и обязанностей, участвовать в правовых отношениях.

Субъективное право - принадлежащая субъекту мера дозволенного поведения, обеспечиваемая государством

Основным средством обеспечения государством субъектного права является возложение на другое лицо или лиц юридической обязанности.

Субъект права, лицо (физическое или юридическое), обладающее по закону способностью осуществлять права и юридические обязанности (то есть правосубъектностью). С. п. - необходимый элемент правоотношений во всех отраслях права, хотя в каждой из них положение его имеет определённую специфику. Так, в гражданских правоотношениях граждане выступают как физические лица, государственные органы и общественные организации - как юридические лица; в административных правоотношениях С. п. выступают государственные органы, должностные лица, граждане. Признавая гражданина С. п., государство определяет его правовой статус, характеризующий его положение по отношению к государству, его органам, другим лицам. В разных социально-экономических формациях понятие С. п. имеет разное содержание.

Субъекты права, понятие и виды правоотношений – это индивиды и орг-ии которые могут быть участниками правоотношений т.е. носителями субъективных прав и юр-их обязанностей. Близким к понятию субъекты права является понятие субъекты правоотношений. Нередко эти понятия отождествляют и рассматривают как равнозначные. Принципиальной ошибки здесь нет, но определенные различия между субъектами права и субъектами правоотношений все же сущ-ют. Это различие состоит в том, что субъекты права это возможные потенциальные участники правоотношений. Субъекты правоотношений это уже реальные участники правоотношений. По этому под субъектами правоотношений следует понимать индивидуумов и организации которые являются участниками конкретных правоотношений. Т.о. понятие субъект права шире чем понятие субъект правоотношений. Виды Традиционно субъеты права и субекты правоотношений подразделяют не 2 вида (категории). На индивидов или физических лиц и орг-ии или юр-их лиц. К индивидам относятся во первых граждане гос-ва, во 2ых иностранные граждане или иностранцы. 3я разновидность – лица без гражданства (апатриды) – не являются гражданами какой либо страны. Нередко сюда относят бипатридов (2ое гражданство). В последнее время в литературе к индивидам стали относить беженцев, временных переселенцев, лица находящиеся в политическом убежище. 2я кат-ия. К орг-ям относят во первых гос-во в целом. 2 разновидность – это органы гос-ва, 3я – госые орг-ии (гос. учредения, предприятия) 4я – не гос-ые орг-ии (не гос. предприятия, предприятия, общ-ые орг-ии, движения). Орг-ии которые могут быть субъектами гр-их т.е. имущественных правоотношений именуются в юриспруденции юрид-ми лицами. Т.е. юр-ие лица – это субекты гр. Правоотношений. Понятие орг-ии шире чем понятие юр-ое лицо (некоторые ученые). Иногда выделяют еще одну кат-ию субъектов: соц-ые общности (первый предложил Алексеев) – народ, нации, трудовые коллективы. В последнее время в юриспруденции различают субъекты публичного и частного права. Субъектов публичного права подраз-ют на индивид-ых субъектов или индивидов и коллективных субектов (орг-ии), а субъекты частного права подраз-ся на физ-ие и юр-ие лица.


35. Действие законов во времени в пространстве и по кругу лиц.

Действие нормативных актов в пространстве зависит от органа, их принявшего. Федеральные нормативные акты действуют на всем пространстве, на которое распространяется суверенитет РФ, акты субъектов федерации действуют в пределах их территорий и т. д. Пространство, на которое распространяется суверенитет (власть) гос-ва, включает в себя сушу, внутренние воды, двенадцатимильные прибрежные морские воды в пределах границ государства, воздушный столб в пределах границ, до­ступный обычным летательным аппаратам (самолетам), тер­ритории посольств, военные корабли в любом месте, граж­данские суда в открытом море, воздушные суда в воздухе. Действие законов в пространстве означает, что законы: распространяются на всех субъектов, находящихся в соответ­ствующем пространстве. Однако в ряде случаев, хотя закон и действует на всей территории, он распространяется лишь на определенный круг лиц. Ряд законов распространяется только на граждан РФ, но не распространяется на иностранцев и лиц без гражданства (законы о воинской обязанности, избирательные законы и др.). Территории посольств иностранных государств экстерриториальны, там законы РФ не действуют. Дипломатические представители обладают дипломатическим иммунитетом, на них не распространяются уголовные и иные законы, предусматривающие меры принуждения за правонарушения. Многие законы хотя и действуют по всей территории, но действуют избирательно, распространяются только на определенный круг лиц: работников определенной отрасли, военнослужащих, гос-ых служащих, судей, депутатов, ветеранов войны, многодетных матерей и т. д.


36. Право, государство и экономика.

Эконом.-совокупность производст. отношений, способ производства конкретного об-ва. Политика-искусство управления обществом, кот.характерезует отношения по поводу власти между классами, партиями; между гос-вом и народом. Право--система общеобязательных, формально определённых юр.норм, устанавливаемых и обеспечиваемых гос-вом и направленных на урегулирование обществ.отношений. К соотношению данных понятий есть 2 подхода:1)нет какого либо приоритетного. Первичными факторами развития и функционирования общест.отношений выступают интересы людей. Бывает, что сначала принимаются законы, а затем на их базе формируются новые экономич. отношения. Так было в эпоху буржуазных революций в Европе. В этом случае можно говорить о приоритете права перед эконом. Но бывает и наоборот- интересы людей сначала претворяются в новые производ. отношения, а затем создаются з-ны. Здесь приоритет экономики перед правом. Политика выступает посредником между ними. 2)экономика определяет политику и право. Политика и право зависят от базиса(способа производства).Однако эта главная роль экономики проявляется лишь в конечном счёте, т.к политика и право ,опираясь на экономику могут оказывать и обратное воздействие на неё, стимулировать или сдерживать развитие производ. отношений. Политика здесь тоже выступает посредником. Соотношение между политикой и правом двояко:1)определяющим фактором выступает политика; 2)определяющим фактором выступает право.


37. Правовые системы современности.

Исторически в каждой стране действуют свои право­вые обычаи, традиции, законодательство, юрисдикционные органы, сформировались особенности правового менталите­та, правовой культуры. Правовое своеобразие стран позво­ляет говорить об их самобытности, о том, что каждая из них образует свою правовую систему - совокупность всех правовых явлений (норм, учреждений, отношений, право­сознания), существующих в ее рамках (правовая система в узком смысле). Однако наряду с особенностями, отличиями в этих правовых системах можно заметить и общие черты, элементы сходства, которые позволяют группировать их в "правовые семьи" (правовые системы в широком смысле), объединяющие несколько родственных в правовом отноше­нии стран. Существует несколько критериев объединения, клас­сификации правовых систем различных государств. 1. Общность генезиса (возникновения и последующего развития). Иначе говоря, системы связаны между собой ис­торически, имеют общие государственно-правовые корни (произрастают из одного древнего государства, основаны на одних и тех же правовых началах, принципах, нормах). 2. Общность источников, форм закрепления и выраже­ния норм права. Речь идет о внешней форме права, о том, где и как фиксируются его нормы (в законах, договорах, судебных решениях, обычаях), об их роли, значении, соот­ношении. 3. Структурное единство, сходство. Правовые систе­мы стран, входящих в одну правовую семью, должны обла­дать сходством структурного построения нормативно-пра­вового материала. Как правило, это находит выражение на микро уровне — на уровне строения нормы права, ее эле­ментов, а также на макро уровне - на уровне строения круп­ных блоков нормативного материала (отраслей, субъотрас­лей, других подразделений). 4. Общность принципов регулирования общественных отношений. В одних странах это идеи свободы субъектов, их формального равенства, объективности правосудия и т.д., в других— теологические, религиозные начала (например, мусульманские страны), в третьих - социалистические, национал-социалистические идеи и т.п. Единство терминологии, юридических категорий и понятий, а также техники изложения и систематизации норм права. Родственные в правовом отношении страны обычно используют тождественные или сходные по своему значению термины, что объясняется единством их происхождения. По этой же причине законодатели стран, входящих в одну правовую систему, при разработке правовых текстов применяют одинаковые юридические конструкции, cпocoбы построения нормативного материала, его упорядочения, систематизации. С учетом изложенного в науке выделяют следующие правовые системы: 1) англосаксонскую (Англия, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия и др.); 2) романо-германскую (страны континентальной Европы, Латинской Америки, некоторые страны Африки, а также Турция); 3) религиозно-правовые (страны, исповедующие в качестве государственной религии ислам, индуизм, иудаизм); 4) социалистическую (Китай, Вьетнам, КНДР, Куба); 5) Система обычного права (экваториальная Африка и Мадагаскар).


1.Понятие предмет метод источники принципы гражданского права.

Как и любая отрасль гражданское право состоит из правовых норм, регулирующие соответственно общественные отношения. Предмет ГП также состоит из общественных отношений, поэтому понятие предмета тесно связано с вопросим о том, какие в общественные отношения регулируются нормами гражданского права. Круг общественных отношений регулируемый гражданским кодексом обширен и разнообразен:

1.ГП имеет дело с имущественными отношениями. Под имущественными понимаются такие общественные отношения которые возникают по поводу разного рода благ, т.е. вещей , работ услуг и иного имущества. Однако ГП регулируют не все имущественные отношения, а только определенную их часть. Именуемую имущественно- стоимостными отношениями. К имущественно –стоимостным относятся товарнр-денежные отношения, но следует иметь ввиду, что гражданским правом регулируются и также имущественные отношения, которые непосредственно которые непосредственно не связаны с денежным обращением и поэтому их нельзя назвать товарно – денежными (например отношения по обмену вещами , дарению). Однако эти отношения так же как и товарно- денежные носят стоимостной характер. Поэтому имущественные отношения входящие в предмет ГП правильнее именовать как имущественно стоимостные.

2.Другой составляющей частью предмета ГП являются личные неимущественные отношения. Они обладают другими признаками: 1).Возникают по поводу неимущественных духовных благ, такие как честь достоинство деловая репутация, имя гражданина, наименование юридического лица, авторские произведения изобретения и тд.. 2). Личные неимущественные отношения неразрывно связанные с личностью участвующих в них лиц. Т.о. под личными неимущественными отношениями следует понимать возникающие по поводу неимущественных благ общественных отношений, в которой осуществляется индивидуализация личности гражданина или организации по средствам их выявления и оценки их нравственных качеств.

Если понятие предмета ГП связано с вопросом о том; какие общественные отношения регулируются в ГП, то понятие метода- с вопросом о том как эти общественные отношения регулируются нормами ГП. Общественные отношения, состовляющие предмет ГП носят взаимооценочный характер. Взаимооценка может правильно формироваться лишь при условии равенства оценивающих сторон.

Т.о. в ГП применяют метод юридического равенства сторон. Применение этого метода обеспечивает участникам гражданских правоотношений независимость и самостоятельность, позволяет им проявлять инициативу и предприимчивость, совершать любые действия несовершенные законом. Т.о. ГП можно определить как совокупность правовых норм, регулируемых на началах юридического равенства сторон имущественно- стоймостнее, и личные неимущественные отношения.

Под принципами ГП понимается основные начала гражданско-правового регулирования общественных отношений. К принципам ГП относятся:

1) принципы дополнительной направленности гражданско-правового регулирования (Разрешено все то что не запрещено законом в соответствии с этим правилом субъекты ГП могут совершать любые действия не запрещенные законом)

2) Принципы равенства правового режима для всех субъектов гражданского права (ни один субъект гражданского права не преобладает каким – либо преимуществом перед другими субъектами и гражданами, то есть одни и те же нормы права распространяются на отношения с участием граждан и на отношении с участием организаций)

3) Принципы недопустимости произвольного вмешательства в частные дела (т.е. органы государственной власти и местного самоуправления и любые другие лица не вправе вмешиваться в частные дела субъектов гражданского права, если они осуществляют свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства).В тех случаях когда частные интересы входят в противоречие с публичным интересом,гражданское законодательство допускает вмешательства в государственные дела граждан и юридических лиц.

4) Принципы неприкосновенности собственности (нормы ГП обеспечивают собственникам возможность стабильного осуществление правомочий по владению, пользованию, распоряжению, принадлежащим им имуществом). Ни один субъект ГП не может быть лишен своего имущества иначе чем по решению суда.

5) Принципы свободы договора (он предусматривает свободу усмотрения субъектов ГП как в выборе партнеров по договору , так и в выборе вида договора и условий на которых он будет заключен)

6) Принципы свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств на всей территории РФ (субъекты РФ и другие лица не вправе устанавливать какие-либо правила, препятствующие свободному перемещению товаров, услуг и финансовых средств в едином экономическом пространстве на территории РФ).


2. Наследование по закону и по завещанию.

Часть третья
Принята Государственной Думой 1 ноября 2001 года
Одобрена Советом Федерации 14 ноября 2001 года
Раздел V. Наследственное право

Глава 61. Общие положения о наследовании


Статья 1110. Наследование

1. При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное.


2. Наследование регулируется настоящим Кодексом и другими законами, а в случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами.

Статья 1111. Основания наследования

Наследование осуществляется по завещанию и по закону.

Статья 1112. Наследство

(В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.)

Статья 1113. Открытие наследства

(Наследство открывается со смертью гражданина).

Статья 1114. Время открытия наследства

(Днем открытия наследства является день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 45 настоящего Кодекса днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, - день смерти, указанный в решении суда.

2. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.

Статья 1115. Место открытия наследства (является последнее место жительства наследодателя

Статья 1116. Лица, которые могут призываться к наследованию

Статья 1117. Недостойные наследники

(которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя,

Глава 62. Наследование по завещанию

Статья 1118. Общие положения

1. Распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания.

2. Завещание может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме.

3. Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через представителя не допускается.

4. В завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается.


5. Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.

Статья 1119. Свобода завещания

Статья 1120. Право завещать любое имущество

Статья 1121. Назначение и подназначение наследника в завещании

Статья 1122. Доли наследников в завещанном имуществе

Статья 1123. Тайна завещания

Статья 1124. Общие правила, касающиеся формы и порядка совершения завещания

1. Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. Удостоверение завещания другими лицами допускается в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 1125, статьей 1127 и пунктом 2 статьи 1128 настоящего Кодекса.

Несоблюдение установленных настоящим Кодексом правил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за собой недействительность завещания.

Составление завещания в простой письменной форме допускается только в виде исключения в случаях, предусмотренных статьей 1129 настоящего Кодекса.


2. В случае, когда в соответствии с правилами настоящего Кодекса при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче завещания нотариусу присутствуют свидетели, не могут быть такими свидетелями и не могут подписывать завещание вместо завещателя:

нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;

лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;

граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;

неграмотные;

граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;

лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание.


3. В случае, когда в соответствии с правилами настоящего Кодекса при составлении, подписании, удостоверении завещания или при передаче его нотариусу присутствие свидетеля является обязательным, отсутствие свидетеля при совершении указанных действий влечет за собой недействительность завещания, а несоответствие свидетеля требованиям, установленным пунктом 2 настоящей статьи, может являться основанием признания завещания недействительным.


4. На завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения, за исключением случая, предусмотренного статьей 1126 настоящего Кодекса.

Статья 1125. Нотариально удостоверенное завещание

Статья 1126. Закрытое завещание

Статья 1127. Завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным завещаниям

Статья 1128. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках

Статья 1129. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах

Статья 1130. Отмена и изменение завещания

Глава 63. Наследование по закону

Статья 1141. Общие положения

1. Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142-1145 и 1148 настоящего Кодекса.

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.

2. Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву представления (статья 1146).

Статья 1142. Наследники первой очереди

Статья 1143. Наследники второй очереди

Статья 1144. Наследники третьей очереди

Статья 1145. Наследники последующих очередей

Статья 1146. Наследование по праву представления

Статья 1147. Наследование усыновленными и усыновителями

Статья 1148. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя

Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве

Статья 1150. Права супруга при наследовании

Статья 1151. Наследование выморочного имущества

1. В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования (статья 1117), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (статья 1158), имущество умершего считается выморочным.


3. Договор поручения договор комиссии договор агентирования.


Статья 990. Договор комиссии

1. По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента.

2. Договор комиссии может быть заключен на определенный срок или без указания срока его действия, с указанием или без указания территории его исполнения, с обязательством комитента не предоставлять третьим лицам право совершать в его интересах и за его счет сделки, совершение которых поручено комиссионеру, или без такого обязательства, с условиями или без условий относительно ассортимента товаров, являющихся предметом комиссии.

3. Законом и иными правовыми актами могут быть предусмотрены особенности отдельных видов договора комиссии.

Статья 971. Договор поручения

1. По договору поручения одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определенные юридические действия. Права и обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя.


2. Договор поручения может быть заключен с указанием срока, в течение которого поверенный вправе действовать от имени доверителя, или без такого указания.

Статья 1005. Агентский договор

1. По агентскому договору одна сторона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны (принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.

2. В случаях, когда в агентском договоре, заключенном в письменной форме, предусмотрены общие полномочия агента на совершение сделок от имени принципала, последний в отношениях с третьими лицами не вправе ссылаться на отсутствие у агента надлежащих полномочий, если не докажет, что третье лицо знало или должно было знать об ограничении полномочий агента.

3. Агентский договор может быть заключен на определенный срок или без указания срока его действия.

4. Законом могут быть предусмотрены особенности отдельных видов агентского договора.


4. Понятие элементы и виды гражданских правоотношений.

Гражданское правоотношение – это само общественное отношение, урегулированное нормой гражданского права. В предмет ГП входят как имущественные так и неимущественные отношения. В результате регулирования ГП имущественных отношений возникают гражданские имущественные правоотношения. Входящие в предмет ГП общественные отношения регулируются методом юридического равенства сторон. Поэтому в большинстве случаев гражданские правоотношения устанавливаются по воле участвующих в них лиц. Типичным для ГП основание возникновением правоотношений является договор. Наиболее существенной чертой гражданских правоотношений, является равенство сторон их юридическая независимость друг от друга.

Если управомоченная в гражданском правоотношении сторона в праве требовать определенного поведения от обязанного лица, то только в силе существующего между ними договора или прямого указания закона. Так заказчик в праве требовать от подрядчика выполнение работ, но той которую последний согласиться выполнить в соответствии с заключенным между ними договором.

Содержание гражданских правоотношений образует взаимодействие из участников, осуществляемое в соответствии с их субъектами правами и обязанностями. Субъективные права и обязанности принадлежащие участникам гражданских правоотношений, образуют его правовую форму. Под субъективным правом понимается юридически обеспеченная мера возможного поведения управомоченного лица, а под субъективной обязанностью юридически обоснованная мера необходимого поведения обязанного лица в гражданском правоотношении. Особенностью субъективных гражданских прав и обязанностей , является то что они носят либо имущественный либо личный неимущественный характер. например (право собственности – это имущественное право; право на защиту чести и достоинства – это неимущественное)

Участники гражданских правоотношений именуются их субъектами. В качестве субъектов гражданских правоотношений выступают либо отдельные индивиды, либо коллективы людей.

Субъектами гражданских правоотношений могут быть не только граждане РФ, но и иностранцы и лица без гражданства. На ряду с отдельными индивидами в качестве субъектов гражданских правоотношений могут учувствовать и организации(российские и иностранные).

Под объектом гражданских правоотношений обычно понимают то, на что данное правоотношение направленно и оказывает определенное воздействие. В качестве объекта гражданских правоотношений выступает поведение его субъектов, направленные на различного рода материальные и платежные блага.

Виды:

  1. Имущественные и личные неимущественные отношения. (см. выше)

  2. Относительные и абсолютные гражданские правоотношения. В относительных правоотношениях управленческому лицу противостоят как обязанные строго определенные лица (между участниками долевой собственности существует относительное правоотношение, поскольку субъективный состав правоотношений строго определен). В абсолютных, управомоченному лицу (например в качестве обязанных в авторском правоотношении выступают все окружающие автора лица). Практическое значение такого разграничения состоит а том, что право управомоченного лица в абсолютном правоотношении может быть нарушено любым лицом. Право же управомоченного лица в относительном правоотношении может быть нарушено со стороны строго определенных лиц, учавствующих в данном правоотношении.

  3. Вещные и обязательственные правоотношения. Их различают в зависимости от способа удовлетворения интересов. В вещном интерес управомоченного лица удовлетворяется за счет полезных свойств вещей путем его непосредственного взаимодействия с вещью. В обязательном интересе управомоченного лица удовлетворяется только за счет определенных действий обязанного лица, по предоставлению управомоченному лицу соответствующих материальных благ. (например: интересы продавца будут удовлетворены лишь тогда, когда покупатель передает определенную договором денежную сумму за проданную вещь).


5.Понятие виды и формы сделок. Недействительность сделок. Виды недействительности сделок.

Глава 9. Сделки § 1. Понятие, виды и форма сделок

Статья 153. Понятие сделки

Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Статья 154. Договоры и односторонние сделки

1. Сделки могут быть двух- или многосторонними (договоры) и односторонними.

2. Односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны.

3. Для заключения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон (двусторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя сделка).

Статья 155. Обязанности по односторонней сделке

Односторонняя сделка создает обязанности для лица, совершившего сделку. Она может создавать обязанности для других лиц лишь в случаях, установленных законом либо соглашением с этими лицами.

Статья 156. Правовое регулирование односторонних сделок

К односторонним сделкам соответственно применяются общие положения об обязательствах и о договорах постольку, поскольку это не противоречит закону, одностороннему характеру и существу сделки.

Статья 157. Сделки, совершенные под условием

1. Сделка считается совершенной под отлагательным условием, если стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит.

2. Сделка считается совершенной под отменительным условием, если стороны поставили прекращение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит.

3. Если наступлению условия недобросовестно воспрепятствовала сторона, которой наступление условия невыгодно, то условие признается наступившим.

Если наступлению условия недобросовестно содействовала сторона, которой наступление условия выгодно, то условие признается ненаступившим.

Статья 158. Форма сделок

1. Сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной).

2. Сделка, которая может быть совершена устно, считается совершенной и в том случае, когда из поведения лица явствует его воля совершить сделку.

3. Молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.

Статья 159. Устные сделки

1. Сделка, для которой законом или соглашением сторон не установлена письменная (простая или нотариальная) форма, может быть совершена устно.

2. Если иное не установлено соглашением сторон, могут совершаться устно все сделки, исполняемые при самом их совершении, за исключением сделок, для которых установлена нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой письменной формы которых влечет их недействительность.

3. Сделки во исполнение договора, заключенного в письменной форме, могут по соглашению сторон совершаться устно, если это не противоречит закону, иным правовым актам и договору.

Статья 160. Письменная форма сделки

1. Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами.

Двусторонние (многосторонние) сделки могут совершаться способами, установленными пунктами 2 и 3 статьи 434 настоящего Кодекса.

Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон могут устанавливаться дополнительные требования, которым должна соответствовать форма сделки (совершение на бланке определенной формы, скрепление печатью и т.п.), и предусматриваться последствия несоблюдения этих требований. Если такие последствия не предусмотрены, применяются последствия несоблюдения простой письменной формы сделки (пункт 1 статьи 162).

2. Использование при совершении сделок факсимильного воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой подписи либо иного аналога собственноручной подписи допускается в случаях и в порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

3. Если гражданин вследствие физического недостатка, болезни или неграмотности не может собственноручно подписаться, то по его просьбе сделку может подписать другой гражданин. Подпись последнего должна быть засвидетельствована нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, с указанием причин, в силу которых совершающий сделку не мог подписать ее собственноручно.

Однако при совершении сделок, указанных в пункте 4 статьи 185 настоящего Кодекса, и доверенностей на их совершение подпись того, кто подписывает сделку, может быть удостоверена также организацией, где работает гражданин, который не может собственноручно подписаться, или администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.

Статья 161. Сделки, совершаемые в простой письменной форме

1. Должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения:

1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами;

2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случаях, предусмотренных законом, - независимо от суммы сделки.

2. Соблюдение простой письменной формы не требуется для сделок, которые в соответствии со статьей 159 настоящего Кодекса могут быть совершены устно.


29-04-2015, 03:57


Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Разделы сайта